WWW.KONFERENCIYA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Конференции, лекции

 

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГНОЗЫ Материалы докладов Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 19 декабря 2008 г. В двух томах ...»

-- [ Страница 1 ] --

Институт экономики, управления и права (г. Казань)

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СОВРЕМЕННОСТИ:

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГНОЗЫ

Материалы докладов

Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов

19 декабря 2008 г.

В двух томах

Том первый Казань Познание 2008 УДК 34:159.9:32:93:1:2:008:31 ББК 67+88+66+63+87+86+72+60 Г54 Печатается по решению Ученого совета и редакционно-издательского совета Института экономики, управления и права Председатель редакционной ректор Института экономики, управления и права (г. Казань), коллегии проф. В.Г. Тимирясов Редакционная коллегия д-р экон. наук

, проф. С.Г. Демченко;

д-р ист. наук, проф. Б.Г. Кадыров;

д-р юрид. наук, проф. В.П. Малков;

д-р пед. наук, проф. М.И. Надеева;

д-р юрид. наук, проф. Н.А. Саттарова;

д-р ист. наук, проф. А.В. Скоробогатов;

д-р психол. наук, проф. Р.Ф. Сулейманов;

д-р экон. наук, проф. Т.А. Шарифуллина;

канд. экон. наук, доц. И.М. Абдульманов;

канд. экон. наук, доц. М.М. Безвидная;

канд. юрид. наук, доц. И.И. Бикеев;

канд. психол. наук, доц. Н.В. Ванюхина;

канд. филол. наук, доц. Г.З. Дарзаманова;

канд. юрид. наук, доц. Н.Р. Емеева;

канд. психол. наук, доц. Н.Г. Климанова;

канд. пед. наук, доц. А.Ю. Костюнина;

канд. юрид. наук, доц. А.В. Краснов;

канд. юрид. наук, доц. А.С. Панова;

канд. филос. наук, доц. А.Р. Рафикова;

канд. соц. наук, доц. О.А. Самаркин;

канд. физ.-мат. наук, доц. В.Д. Слабнов;

канд. психол. наук, доц. Г.Г. Семенова-Полях;

канд. техн. наук, доц. А.А. Сухарев;

канд. психол. наук, доц. Т.А. Трифонова;

канд. экон. наук, доц. В.Г. Федулов;

канд. ист. наук, доц. Е.В. Фролова;

канд. физ.-мат. наук, доц. И.А. Фукин;

канд. юрид. наук Г.Н. Давыдова;

канд. психол. наук М.А. Филатова-Сафронова;

канд. психол. наук А.М. Шевцов;

канд. психол. наук Г.В. Юсупова;

ст. преп. О.М. Закирова;

ст. преп. А.В. Зиятдинова;

ст. преп. Э.Ю. Латыпова;

ст. преп. Н.С. Пищенко;

ст. преп. Т.Н. Потапова;

асс. О.Г. Буднева.

Г54 Глобальные проблемы современности: действительность и прогнозы: материалы докладов Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 19 декабря 2008 г. В 2-х т.

Т. 1. – Казань: Издательство «Познание» Института экономики, управления и права, 2008. – 328 с.

ISBN 978-5-8399-0265- В сборнике представлены результаты научных исследований студентов и аспирантов из России и других стран Евразийского экономического сообщества, посвященных различным проблемам современности, а также рекомендациям по их практическому разрешению. Материалы конференции могут быть интересны студентам и аспирантам, занимающимся научной деятельностью.

УДК 34:159.9:32:93:1:2:008: ББК 67+88+66+63+87+86+72+ © Институт экономики, управления и права (г. Казань), ISBN 978-5-8399-0265-7 © Коллектив авторов,

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

105066, Москва, 1-ый Басманный пер., 6, стр. 4 050001, г. Алматы, площадь Республики, тел.: (495) 223-90-00 тел.: (727) 272-20- факс: (495) 223-90-19 факс: (727) 272-02- E-mail: evrazes@evrazes.ru E-mail: intekom@nursat.kz «18» XII 2008 г.

№ ИК/11- на № _ от 200г.

ПРИВЕТСТВИЕ

участникам Международной научно-практической конференции «Глобальные проблемы современности:

Приветствую участников конференции «Глобальные проблемы современности: действительность и прогнозы», проводимой в столице Республики Татарстан – городе Казани.

Современные процессы глобализации в различных областях общественного развития имеют определяющее значение для углубления интеграции государств Евразийского экономического сообщества региона и потому комплекс вопросов, который планируется обсудить на Конференции, весьма важен и актуален.

Показательно, что и в центре внимания органов ЕврАзЭС постоянно находятся вопросы дальнейшего расширения сотрудничества государств-членов Сообщества в социально-экономической сфере.

Так в октябре текущего года в г. Бишкеке главами государств Сообществ наряду с другими документами утверждены Мероприятия на 2008-2010 и последующие годы по реализации Приоритетных направлений развития ЕврАзЭС, в которых содержатся конкретные меры, реализация которых позволит еще глубже интегрироваться нашим государствам.

Важные решения приняты главами государств в отношении успешно формирующегося в рамках ЕврАзЭС Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Отрадно, что в работе вашей Конференции примут участие в основном молодые ученые из многих образовательных и научных центров.

Только на новаторской, инновационной основе возможно динамичное развитие современного общества в различных его областях.

Выражаю уверенность, что реализация решений вашей Конференции внесет значительный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества государств Евразийского экономического сообщества.

С уважением и пожеланиями успешной работы, Генеральный

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО



ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

СЕКРЕТАРИАТ

105066, Москва, 1-ый Басманный пер., 6, стр. 4 480091, г. Алматы, площадь Республики, «19» декабря 2008 г.

на № 984 от 16.12 2008 г.

Приветствую участников и гостей Международной научно-практической конференции молодых ученых «Глобальные проблемы современности: действительность и прогнозы».

Евразийское экономическое сообщество сегодня является наиболее динаимчно развивающимся интеграционным объединением, в рамках которого ведется практическая работа по формированию таможенного союза и единого экономического пространства. Интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС открывают перед молодыми учеными перспективные возможности для реализации их многостронних проектов и инициатив, расширения инновационной активности.

Надеюсь, что всесторонне рассмотрение молодыми учеными планируемых к обсуждению в ходе конференции вопросов будет содействовать объединению научного потенциала в достижении целей, направленных на обеспечение долгосрочного развития Российской Федерации и других государств-членов ЕврАзЭС.

СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Роль шариата в правовых системах мусульманских стран Находясь на периферии развитого капиталистического мира, мусульманские страны испытывают их прямое и косвенное давление, что приводит, с одной стороны к зависимости экономической и политической, а с другой - вызывает различные формы противодействия этому давлению в виде экстремизма, терроризма и других проявлений национального протеста.

В современном мусульманском мире шариат нигде не является единственно действующим правом. В тоже время он имеет прочные позиции для воздействия на правовые системы мусульманских стран, которые по-разному включают его в свои правовые системы. По степени такого воздействия можно выделить О.А.Э. и Ирак, где шариат применяется наиболее широко и оказывает влияние, как на законодательство, так и на форму правления, например, в Конституцию республики Ирак включено положение об обязательном соответствии шариату принимаемых законов.

В правовых системах Пакистана, Ливии, Судана, действие шариата остаётся существенным, но не всеобъемлющим. В Ливии Коран формально объявлен «основным законом общества», заменяющем светскую Конституцию.

В конституционном праве Сирии, Египта, Ливана, Ирака закрепляется верховенство ислама и мусульманского права в качестве источника права, но фактически это означает лишь его особое положение в системе обычного права, что не препятствует проведению определенных демократических реформ в управлении и судопроизводстве и ряде норм гражданского права.

Рассмотренные положения свидетельствуют о том, что традиции ислама не являются угрозой мировому порядку и безопасности, а представляют из себя определенную стадию религиозного развития общества, которую Европа прошла несколько раньше по пути построения светского государства.

Филиал Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина Некоторые проблемы муниципального правотворчества Правотворчество - одно из приоритетных направлений деятельности местного самоуправления. Получив правотворческие полномочия, органы местного самоуправления, однако, не готовы к их осуществлению: как правило, в муниципалитетах нет специалистов, способных квалифицированно выполнять эти функции.

Основные требования к правовым актам муниципальных органов сводятся к тому, чтобы они строго соответствовали нормативным правовым актам, на основе которых принимаются, а также издавались в пределах компетенции органа и должностного лица. Основными причинами возникновения коллизий в муниципальных правовых актах является нарушение правил юридической техники и превышение полномочий органов местного самоуправления.

Данная проблема в силу специфики функций органов государственной власти в основном решается органами юстиции, судами и прокуратурой.

В заключение следует отметить, что повышению качества муниципального правотворчества способствуют следующие действия.

Во-первых, с целью предотвращения превышения полномочий органов местного самоуправления и вторжения их в полномочия органов государственной власти следует стабилизировать законодательство в сфере разграничения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления и детально урегулировать их взаимодействие.

Во-вторых, необходима организация обучения должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих по основам юридической техники и правилам русского литературного языка с учетом функционально-стилистических особенностей юридических текстов. Для эффективности обучения рекомендуется привлекать специалистов из правовых управлений органов государственной власти субъекта РФ и высших учебных заведений.

На протяжении многих веков в России элементы единоборств и некоторые способы ведения рукопашной схватки имели ярко выраженные особенности. В первую очередь это касается кулачных поединков получивших повсеместное распространение.

Кулачные бои представляют такое характерное и своеобразное явление и такой интерес в развитии нашей культуры, что все, что относится к истории этого народного развлечения и распространенного повсеместно в России, невольно останавливает на себе внимание. «Кулачное право» – это право сильных, право победителей, но в тоже время и форма судебного поединка - решение споров силой оружия.





Затрагивая вопрос о нормативном закреплении, стоит обратить внимание на ряд правовых источников. Кулачный бой нашел свое отражение в Псковской судной грамоте: «А кто на кого имет сачит бою или грабежу по позовници, и князь и посадником и сотцким обыскати как послух, где будет обедал, и (л) и где начавал, и послух изведется иночаем его, или где обедал; такоже и битого опросить, где есть били и грабили, явили кому, и на тех ему слатся, а на кого сошлются, а тот став скажет как право пред Богом, што битый являл бой свой, и грабежь, а послух на суде став а послухует в тые же речи, ино тот суд судит на того волю, на ком сочат, хочет с послухом на поле лезет, или послуху у креста положит, чего искал (Статья 20); А против послуха... стар или млад, или чем безвечен, или поп, или чернец ино против послуха нанять волно наймить, а послуху наймита нет (Статья 21); А где учинитса бой у торгу или на улицы во Пскове, или на пригороде, или в селе на волости в пиру, а грабежу не будет, а тот бой многы люди видели в торгу или на улицы, или в пиру, а ставши перед нами человеки 4 или 5, а ркучи слово- того бих, ино кто бился, того человека их душа выдати... битому человеку, а княжая про(дажа). Той же бит учнет клепать грабежом, ино ему ходит исца послухом одным человеком того деля, занеже и поле присужати (Статья 27)». В Судебнике 1497г.: « А на ком чего взыщет жонка, или детина мал, или кто стар, или немощен, или чем увечен, или поп, или чернец, или черница, или кто от тех в по-слушестве будет кому, ино наймита наняти волно. А исцем или послуху целовати, а наймитом битися; а противу тех наймитов исцу или ответчику наймит же; а восхочет, и он сам биется на поли (Статья 52)», в Судебнике 1550г.: «А битися на поле бойцу з бойцом или небойцу с небойцом, а бойцу с небойцом не битися; а похочет небоец з бойцом на поле битись, ино им на поле битись. Да и во всяких делех бойцу з бойцом, а небойцу с небойцом, или бойцу с небойцом по небойцове воле на поле битися по тому ж (Статья 14)» и др.

Говоря о применении кулачных боев в суде, то, например, поединок сам-на-сам был одним из методов судебного разбирательства жалоб, взаимных претензий двух обиженных друг другом лиц. Когда путем объективного разбора не удавалось установить ни правого, ни виноватою, вступало в действие "кулачное право". Оба спорщика сходились сам-на-сам, и победитель объявлялся правым, а побежденный - виноватым. Допускался также поединок между ответчиком и свидетелем, когда последний показывал против первого. Показания нескольких свидетелей сами по себе являлись доказательством, и их наличие делало поединок ненужным. Обвиняемый требовал присяги и "Суда Божья" - требуя "поля" и единоборства, но собственно название "поединок" и не употреблялось ни в устной речи, ни в законе, а имелся термин "поле" или "прошу поля".

Псковская Судная грамота постановляет, что выходить на поле могли не только мужчины, но и женщины. По общему правилу бой должен был быть равный, и поэтому малолетние, престарелые, больные, инвалиды и женщины могли нанимать и ставить вместо себя наёмных бойцов (Судебник 1497г. - статья 52).

Если иск подавала женщина против женщины, то наймиты запрещались. В Пскове стороны выходили на битву в доспехах. В Новгороде оружием были ослопы (дубинки, рогатины) и палки, а доспехами шишаки и железные латы. Побежденный признавался неправым. Те же положения развиты и в Судебнике Ивана IV. На «поле», кроме представителей власти, присутствовали еще стряпчие и поручители со стороны тяжущихся.

Исторический процесс развития кулачных боев в России – достаточно интересный и сложный и нельзя без изучения сразу сказать, что они являются атрибутикой жизни и права, однако бои имеют многовековое распространение и закрепление в различных источниках права. Простым примером служит использование кулачных боев в судебном разбирательстве, а поэтому это является доказательством того, что кулачные бои являлись элементом права и судебного разбирательства в частности.

Юридическая ответственность государства в период перестройки Ответственность в деятельности государства, органов государственной власти и их должностных лиц есть определяющий тезис современной концепции демократии. Проблема ответственности государства перед гражданином не может быть разрешена без всесторонней и системной разработки теории юридической ответственности государства перед гражданином, анализа условий и конкретных путей ее осуществления, а также возникающих препятствий ее эффективной реализации и их разрешения путем совершенствования действующего законодательства и правоприменительной практики. Все это обусловливает актуальность данного вопроса.

Начало демократических преобразований в России положено в эпоху перестройки (1985гг), которая характеризуется переходом от одного состояния государственности в иное качественно новое состояние. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 1990г. с участием России приняло Парижскую хартию для новой Европы, которая подтвердила неотъемлемость и гарантированность законом прав и свобод человека, что их уважение и защита – первейшая обязанность государства. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР 23 ноября 1991 г., провозгласила: «Каждый имеет право на возмещение государством всякого вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов и их должностных лиц при исполнении служебных обязанностей». Тенденция закрепления ответственности государства получает постепенное развитие в законодательстве переходного периода и совершенствуется до настоящего времени.

Легальность, законность и легитимность государственной власти: нетрадиционный подход Процессы, происходящие в современном мире, чрезвычайно многообразны и сложны. Зачастую, тенденции развития этих процессов говорят об их различной направленности и некоторой противоречивости. Так, в связи с происходящими процессами глобализации, международной интеграции, и одновременной суверенизации государств, проведением военных действий на территориях ряда стран, актуальность приобретают вопросы государственной власти, механизмов ее легализации, повышения ее эффективности.

В связи с этим, внимание ученых и прежде всего, ученых-теоретиков, следует обратить к исследованию ресурсов государственной власти, в частности, такой малоизученной категории, как легальность государственной власти.

Легальность является основополагающей категорией изучения власти, на различных этапах ее исторического развития и понимания с точки зрения ее социально-правовой сущности.

В юридической литературе, указывается, что легальность, как теоретический концепт, может быть исследована с позиций нескольких подходов, однако наиболее целесообразно, на наш взгляд, рассматривать легальность с точки зрения ее включенности во властные отношения.

Таким образом, с точки зрения нормативистского подхода 1, под легальностью, следует понимать особое состояние политико-правовых отношений, определяющее соответствие порядка организации и функционирования институтов государственной власти позитивным установлениям закона.

Легальность важно отграничивать от легитимности - субъективной категории, которая выражает определенное отношение людей к государственной власти, ее институтам и осуществляемой ими политике. Таким образом, легитимность носит более оценочный, правовой характер, в то время как легальность является строго юридическим процессом. Очевидно, что обе эти категории имеют единую правовую природу.

Вместе с этим, ряд ученых-теоретиков, философов, политологов рассматривают легальность в качестве синонима категории «законность» (которая в раках юридической науки и политологии получила широкое распространение). Однако, следует отметить существование иных позиций которые исходят из различных пониманий законности (как правило, в узком и широком смысле).

Развивая исследовательские положения советских ученых с учетом современных знаний в этой области, следует говорить о единой сущности легальности и законности. Однако некорректным представляется тезис об отождествлении законности и легальности.

Нам представляется, что законность является более широкой по объему категорией и должна рассматриваться как режим общественной жизни, состоящий в строгом неукоснительном соблюдении правовых норм всеми субъектами. Легальность же видится нам в более узком понимании, в качестве явления политико-правового характера. Иными словами, легальность характеризует определенный режим функционирования государственной власти (в лице его государственных органов) на основании закона и во исполнение его. Субъектами легальности выступают должностные лица (государственные и муниципальные служащие).

Таким образом, легальность выступает самостоятельным политико-юридическим процессом узаконивания власти, и обладает в силу этого, уникальным набором признаков (рациональноправовая основа, политико-юридический характер, специфический субъектный состав).

Легальность, на сегодняшний день является слабо изученной категорией, как юридической, так и политологической науки. Однако, современные мировые процессы, диктуют нам необходимость в ее исследовании. Мы, полагаем, начать следует именно с определения дефиниций в указанной тематике и постановке самой проблемы их определения и соотношения.

Правосудие в Исламском праве, возникло в процессе становления мусульманского государства. Принципиально важным отличием Исламского правосудия от правосудия в других правовых системах, является то, что в Исламском праве любое правонарушения, рассматривается как прямое непослушания воли Бога. Поэтому, по мнению мусульманских ученых-юристов, любое неправомерное в юридическом смысле поведение - не просто отклонение от предписаний мусульманского права, за которое следует соответствующая санкция, но в то же время - религиозный грех, влекущий наказание Аллаха.

Правосудие, установленное Аллахом, состоит не в беспрестанной охоте на злоумышленников и последовательном их наказании, а в лишь стремлении установить мир, справедливость и порядок, устраняя несправедливость и вражду. Если кто-то оступился, то мусульмане просто обязаны объединиться и сообща указать такому человеку на возможность исправления допущенных им ошибок.

Аллах милосерден и всегда готов простить любого раскаявшегося грешника, но если в результате действий одного пострадал другой человек, то все его требования о восстановлении Современный политологический словарь.\ Под ред. В.И. Даниленко. – М.: Nota Bene. 2000. – С. 236-237.

Данный подход разрабатывался представителями советской школы права, основоположниками которой являются Витрук Н.В., Александров Н.Г., Назаренко Г.В. и другие.

справедливости непременно будут исполнены. Однако Аллах заповедал людям проявлять милосердие друг к другу: «Отплатой за зло пусть будет соразмерное ему зло. Но кто простит и примирится, тому награда от Аллаха». (42:40).

Мусульмане верят в то, что человеческие суждения могут быть ошибочными как вследствие изначальных предубеждений, так и по неведению всех обстоятельств того или иного дела. Но Аллах видит и слышит все, а посему никому не удастся избежать справедливого суда над своей жизнью. Таким образом, правосудие в Исламском праве является средством регулирования общественных отношений в мусульманском обществе и защищает, прежде всего, интересы простого человека.

Влияние национальной правовой культуры на формирование правосознания народностей, Каждое государство имеет свою историю и самобытность становления государственноправовой системы, которая обусловлена множеством факторов, в том числе – характером социально-исторического развития, национальными и духовными традициями, опытом государственной жизни, достигнутым уровнем политической и правовой культуры. Своеобразие России заключается в её многонациональности и самобытности традиций народов, проживающих в ней. Это нашло своё закрепление в Конституции РФ, указывающей, что носителем суверенитета и единственным источником власти (п. 1 ст. 3) является её многонациональный народ.

В данном исследовании особое внимание уделяется изучению ислама как религиозной системы систематизированного свода мусульманских законов, которая имеет первостепенное значение. Термин «шариат» происходит от арабского «шараа»-«направлять», «издавать законы».

Отмечая пропагандистскую направленность практически всей изданной в России литературы по избранной теме, можно заключить, что шариат и мусульманское право представляют собой не только национальное право арабских стран и стран Ближнего востока, но и ряда народов России, которые имеют не меньшее право на самобытность, чем любые другие. В связи с чем право, и в том числе гражданское право мусульманских стран, представляющее значительный интерес в силу своего своеобразия доказало свою жизнестойкость в течение такого длительного времени. И потому оно заслуживает всестороннего, глубокого изучения. Изучения без желания найти пути подчинения этой стройной жизнеспособной системы любой другой.

Принцип суверенного равенства государств, принцип не вмешательства во внутренние дела государства и принцип запрещения применения силы или угрозы силой – два основных принципа современного международного права, однако их нерушимость в последнее время вызывает жаркие споры как среди российских, так и зарубежных юристов. Поводом для этой дискуссии явилось неоднозначное отношение к гуманитарной интервенции. Гуманитарная интервенция – применение вооруженной силы одним государством или группой государств против другого государства для защиты прав человека – граждан этой страны, то есть защита прав населения на территории другого государства без его согласия. Морально-этическое обоснование гуманитарной интервенции, которое выдвигают западные правоведы, вряд ли можно подвергнуть сомнению. Ни одно государство не должно прикрываться суверенитетом для оправдания террора направленного против собственного населения и влекущего грубые нарушения прав человека. Что касается правового аспекта применения силы третьими государствами, то все заверения западных коллег о его правомерности выглядят крайне необоснованными. Применение силы не в целях самообороны, без санкции Совета Безопасности является несомненным нарушением Устава ООН и должно влечь за собой международную ответственность. Но при рассмотрении данного вопроса невозможно оставить без внимания его политическую составляющую. В большинстве случаев государства – интервенты, прикрываясь благими намерениями, преследуют свои собственные интересы, игнорируя предписания международного права и полномочия Совета Безопасности, что возможно расценить только как акт агрессии. В то же время недостаточность собственных материальных ресурсов, как гаранта независимости ООН, отсутствие согласия постоянных членов Совета Безопасности влечет за собой неэффективность данного механизма в части возможности применения силы для защиты прав человека, а, следовательно, необходимость поиска новых решений.

Таганрогский технологический институт Южного федерального университета Правопонимание - это цельная, взаимосвязанная концепция правовых идей, обладающих особым набором свойств. Правовой позитивизм относится к типу правопонимания, не различающего закон и право. Корни позитивизма уходят в античность, но развивалось это течение в 19 веке. По мнению профессора Иеринга, одного из основателей позитивной школы, право создается в постоянной борьбе за материальные блага и материальными же средствами. Сторона, победившая в борьбе, диктует свои условия, которые называются положительным объективным правом. Положительное право признает и защищает интерес государства. Защищенный интерес- это субъективное право, а меры его защиты - это объективное право. Исходя из учений позитивистов, позитивное право существует в реальном мире человеческих отношений. Право- это норма объективно - данная, исходящая от внешнего авторитета, а именно от государства. Право лишено внутренней опоры в человеческом сознании, оно имеет лишь только внешнюю опору- принуждение со стороны государства.

По мнению ученых, разделяющих концепцию позитивизма, санкция в правовых нормах - это необходимая часть права. Поэтому многие позитивисты отрицают существование конституционного, международного права, так как для них не существует той меры государственного принуждения, которое существует для отраслей гражданского и уголовного права. Проблема произвола законодателя позитивистами не решается, потому что, определяя право, представители позитивной школы основываются на «чисто» научных позициях, то есть по формальному признаку государственного принуждения. Источник силы власти, с точки зрения позитивистов - общественное принуждение, так как оно находит свое выражение в воле органов государственной власти. Для позитивистов, где нет государственной власти, нет и права. По учению Иеринга, право определяется как совокупность действующих в государстве принудительных норм, что по нашему мнению имеет узконормативный характер. Но вместе с тем это определение довольно наглядно иллюстрирует основы позитивизма, согласно которым право существует только тогда, когда существует действующий закон.

Позитивизм приобрел более законченные формы в 20 веке в учении о «чистом» праве Ганса Кельзена, который продолжил концепцию Иеринга. Целью его «чистой» теории является знание о том, что есть наиболее существенное в праве. Правовая система, по его мнению, состоит из иерархии норм. Каждая норма вытекает из высшей. Самая главная норма, из которой выводятся все остальные, является высшей базисной нормой. Право не зависит от морали. Задачей правовой теории является лишь исследование отношений между базисной нормой и другими юридическими нормами, а не оценка ее справедливости или несправедливости.

С точки зрения современной науки, учение позитивистов сыграло свою положительную роль как стремление проанализировать право в его отношении с законом, с одной стороны. А с другой стороны - показать значение позитивного права в регулировании общественных отношений.

В юридической литературе активно обсуждается проблема признания судебной практики и, в частности, судебного прецедента, в качестве источника права. В российской правовой науке и практике доктрина судебного прецедента пока еще не получила однозначного понимания и утверждения.

В Конституции РФ и ряде других действующих нормативных правовых актов судебный прецедент как источник права не определен.

Одни ученые считают, что прецедент не является источником российского права. Другие российские ученые (Б.С. Эбзеев, Л.В. Лазарев, С.А. Авакьян, Н.В. Витрук, Г.А.Гаджиев и др.) категоричны в том, что решения Конституционного Суда РФ следует относить к источникам права.

Судебный прецедент в России все же не является официально признанным источником права. Он, конечно, не может заменить глубокий объективный подход судьи к каждому конкретному делу, но явиться основой, руководящим началом, а также способствовать более быстрому реагированию на ту или иную ситуацию прецедент вполне способен.

Прецедент фактически выступает в России регулятором общественных отношений, восполняет законодательные пробелы и способствует осуществлению конституционного принципа судебной защиты. Но потребности практики требуют законодательного закрепления судебного прецедента, создаваемого высшими судебными органами. Для того, чтобы судебный прецедент смог прижиться в нашей стране, необходимо: законодательно закрепить за судами правотворческую функцию; создать и утвердить определенную процедуру, способствующую быстрому закреплению судебных решений в качестве прецедента; создать орган-фильтр, который бы отменял прецеденты, которые не соответствуют реалиям общественной жизни.

Джереми Бентам как представитель либерального направления в истории развития Джереми Бентам относится к числу тех философов, кто верил во всепобеждающую силу разума и на основе этих взглядов создал собственную правовую концепцию.

Дж. Бентам стал одним из создателей нового направления в политико-правовых учениях, получившего название утилитаризма (utilitas – польза).

Он полагал, что принцип пользы и основанные на нем государственные и правовые институты познаются не рационалистически, а эмпирически, в качестве непосредственных, «самоочевидных» данных опыта, не требующих какого-либо особого доказательства.

Мыслитель критически относился к естественному праву, которое, по его мнению, представляет собой «фикцию», «метафору» и «опасное заблуждение». Естественны в человеке его чувства, способности и дарования. Считать их естественным правом или естественным законом – значит вносить путаницу, «ложную идею». Он положительно относился к юридическим законам и считал их искусственными творениями человеческой воли, а именно воли суверена. Его представления о задачах государства обеспечить «наибольшее счастье для наибольшего числа людей» кажутся невыполнимыми, но Дж. Бентам считал возможным создать механизм их реализации на основе принципа пользы и «моральной арифметики».

Демократическое государство заботится о благе народа, в нем никто не устранен от защиты своей собственной пользы, своего собственного счастья.T 3 PF FPT Шумаева О.Л. История политический и правовых учений. – М.: Экзамен, 2008. – С. 24 – 26.

Вопросы формально-юридического упорядочения правовой терминологии Сквозное значение в юридической технике имеет терминология, поскольку она выступает базовым материалом для строительства правовых норм. Исходя из обеспечения единства и стабильности использования юридических определений, применения общепризнанных терминов и обозначений, а также тождественности их употребления в разных нормативно-правовых актах, приемлемо в ближайшем будущем отойти от использования неполных дефиниций и дефиницийперечней в отдельных нормативных правовых актах. Базой для закрепления юридической терминологии, по нашему мнению, могут служить федеральные кодексы. В связи с этим считаем возможным формально-юридическое закрепление в федеральном законодательстве нормы, согласно которой вводимые отныне в законодательных актах основополагающие понятия и их определения подлежали бы обязательному включению в общие положения того или иного кодекса РФ. При отсутствии кодекса, регулирующего общественные отношения, в которых используются вводимые понятия, или их незначительности, целесообразным было бы их внесение в национальный стандарт (официальные государственные словари) юридических определений.

Предлагаем для этого принять в ближайшие годы национальный стандарт (или начать издание официальных государственных словарей) юридических определений, носящий рекомендательный характер и учитывающий процесс синхронии (изменение содержания определений) юридических понятий и терминов. При составлении указанного акта (стандарта, словарей) следует ориентироваться на соблюдение требований непротиворечивости, смысловой однозначности, отсутствия тавтологии, стилистической нейтральности, системности, распространённости и общепризнанности, стабильности, доступности и корректности юридической терминологии. Юридические определения должны отражать существенные признаки обобщаемых явлений, быть максимально полными, т.е. содержать весь набор существенных признаков. В перспективе допускаем придание этому стандарту (словарям) силы федерального закона либо включение их в качестве неотъемлемой части в будущий федеральный закон «О нормативных правовых актах в РФ».

Юридическая природа правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации Юридическая природа правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации заслуживает самого пристального внимания со стороны представителей различных отраслей права. По мнению Марченко М.Н., правовые позиции представляют собой правовые выводы и представления суда как результат интерпретации духа и буквы закона и истолкования им положений нормативных актов в пределах его компетенции, которые снимают неопределенность в конкретных ситуациях и служат правовым основанием итоговых решенийT 4. PF FPT Не будучи признанными официально, тем не менее правовые позиции Конституционного Суда фактически всегда учитывается нижестоящими судами в качестве ориентира в вопросах применения и толкования права, устранения пробелов, применения аналогии закона и аналогии права. Им присущи признаки абстрактности, общеобязательности, общепризнанности и обобщенности, позволяющие делать из правовых позиций выводы для действия в аналогичной ситуации. К тому же правовые позиции Конституционного Суда РФ принимаются в строго установленном порядке, приближаясь к законодательным текстам, провозглашаются от имени государства, формально определенны, окончательны, действуют непосредственно, не подлежат обжалованию, их недопустимо преодолевать повторным принятием акта, признанного неконституционным, влекут утрату юридической силы нормативно-правовых актов с момента провозглашения, подлежат опубликованию в официальных изданиях органов государственной власти, распространяются на См.: Марченко М.Н. Является ли судебная практика источником российского права? // Журнал российского права. – 2000. - № 12. – С.20.

неограниченный круг лиц, при этом государство обеспечивает обязательность их исполненияT 5. PF FPT Все указанные обстоятельства позволяют нам говорить о нормативном характере правовых позиций Конституционного Суда РФ и считать их формальными источниками российского права.

Закон о престолонаследии 1797 г. как источник государственного права России В истории российского государственного права «Акт о наследовании всероссийского императорского престола»T 6, изданный 5 апреля 1797 г., был одним из самых важных по своей значимоPF FPT сти. Он создал твердый и однозначно интерпретируемый наследственный порядок в преемстве верховной государственной власти. По словам М.Ф. Флоринского, закон о престолонаследии явился удачным ответом царя на требование времениT 7. PF FPT Конфликтное развитие государственного строя России в ходе реализации принципов престолонаследия, введенных указом от 12 февраля 1722 г., показало необходимость не просто установления нормативных основ наследования престола, но и закрепления строгого порядка воспреемства трона, который бы наиболее соответствовал требованиям абсолютной монархии и отвечал принципам регулирования наследственных правоотношений, сложившихся в XVIII в.

В самом «Акте» цель его издания сформулирована следующим образом: «дабы государство не было без наследника. Дабы наследник был назначен всегда законом самим. Дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить право родов в наследствии, не нарушая права естественного и избежать затруднений при переходе из рода в род».

Акт о престолонаследии узаконил австрийскую или «полусалическую» систему. Императорская власть передавалась по наследству от отца к сыну, а в случае его отсутствия - к следующему, по старшинству, брату императора; женщины допускались к наследованию лишь в случае полного отсуствия всех потомков мужского пола данной династии. Своим наследником Павел I «по праву естественному» назначил старшего сына Александра, а за ним - все его потомство мужского пола.

По пресечении потомства старшего сына право наследования престола переходит в род второго сына и так до последнего потомка мужского пола последнего сына. При пресечении последнего мужского поколения сыновей Павла I наследство переходит в женское поколение последнего царствовавшего императора, в котором также преимущество имеют лица мужского пола, с тем только обязательным условием, что «не теряет никогда права то женское лицо, от которого право беспосредственно пришло». В случае пресечения прямой нисходящей линии престолонаследия (как по мужской, так и по женской линии) право престолонаследия могло перейти в боковую линию.

Кроме описания порядка престолонаследия, в Акте были прописаны вопросы, касающиеся статуса императорских супругов, совершеннолетия государя и наследника, опеки над малолетним государем и пригодности к престолу с религиозной точки зрения.

Акт о престолонаследии 1797 г. исключает возможность наследования престола женой или мужем царствовавшей особы. «Если наследовать будет женское лицо, и таковая особа будет замужем, или выйдет, тогда мужа не почитать государем, а отдавать однако ж почести наравне с супругами государей, и пользоваться прочими преимуществами таковых, кроме титула». Браки членов императорской фамилии не признавались законными без разрешения царствующего государя.

Однако в законе четко не прописана норма об устранении от наследования престола лиц, рожденных от браков,заключенных без разрешения монарха.

Возраст совершеннолетия наследника престола был определен достижением 16 лет, для других представителей царствующего дома он был установлен в 20 лет. В случае вступления на престол малолетнего наследника было предусмотрено регенство. В случае отсутствия распоряжения правительству об опеке к регенству призывались отец и мать малолетнего государя (отчим и маСм.: Кажлаев С.А. О нормотворчестве Конституционного Суда РФ // Журнал российского права. – 2004. - №9. – С.28.

ПСЗ. - Т.24. - №17910.

Флоринский М.Ф. Российская государственность на рубеже XVIII-XIX веков //История России: народ и власть. TP PT СПб., 1997. - С.371.

чеха исключались), при их смерти - следующее ближайшее к престолу совершеннолетнее лицо царского дома. Быть правителем и опекуном препятствует «безумие, хотя бы временное, и вступление вдовых во второй брак во время правительства и опеки».

В Акт о престолонаследии вписано также важное положение о невозможности занятия российского престола лицом, не исповедующим православную веру: «Когда наследство дойдет до такого поколения женского, которое царствует уже на другом престоле, тогда предоставлено наследующему лицу избрать веру и престол, и отрещись вместе с наследником от другой веры и престола, если таковой престол связан с законом для того, что государи российские суть главою церкви, а если отрицания от веры не будет, то наследовать тому лицу, которое ближе по порядку».

Таким образом, Акт о престолонаследии 1797 г. урегулировал проблему престолонаследия и создал строгий порядок воспреемства престола, который оставался неизменным до 1917 г. Фактически этот нормативный правовой акт явился первым шагом на пути формирования российской конституции, определив условия функционирования и передачи верховной власти. В качестве существенных условий, необходимых для наследника престола, а следовательно предъявляемых к будущему императору, назывались: принадлежность к императорскому дому Романовых; происхождение от законного брака; равнородность брака родителей, т.е. чтобы супруг (или супруга) принадлежали к какому-нибудь царствующему (или царствовавшему дому); первородство по мужской линии (то есть сын стоит выше брата); исповедание православной веры.

Соотношение нормативного договора и индивидуального правового предписания В юридической литературе часто поднимается вопрос о правовой природе нормативного договора. Правовая наука не выработала единого понимания нормативного договора (далее – договор). В большинстве случаев допускается аналогия с гражданско-правовым индивидуальным договором. Сущность договора может быть выявлена в соотношении с другими категориями, в рамках данного исследования – с индивидуально-правовым предписанием (далее – ИПП).

В науке существует множество определений договора, которые принципиально не отличаются друг от другаT 8. Мы рассматриваем его как юридический акт, выражающий волеизъявление двух или более субъектов правотворчества, включающий в себя общеобязательные нормы и порождающий права и обязанности для этих лиц и (или) иных субъектов права. В качестве ИПП мы рассматриваем особое юридическое, индивидуализированное веление, принимаемое на основе действующих норм права, в определенной процедуре, специально уполномоченными субъектами в рамках их компетенции, направленное на урегулирование конкретного (персонифицированного) общественного отношения и обязательное для исполнения его участниками.

Имеется множество критериев, позволяющих отличить договор от ИПП: 1) содержание;

2) субъекты; 3) процедура принятия; 4) цель; 5) круг лиц, на которых распространяется данный акт и другие. Наряду с отличительными чертами, договор и ИПП имеют и ряд сходств: принятие на основе процедурных норм; обеспеченность принудительной силой государства и пр.

Каждая из рассматриваемых категорий выполняет свои определенные функции. Как договор, так и ИПП являются необходимыми и очень важными элементами механизма правового регулирования.

Взаимодействие античной философии и права в творчестве римских юристов Философия права исследует смыслы права, его сущность, понятия, место и роль в жизни человека, общества и государства. Римское право лежит в основе романо-германской правовой сеСм., например: Марченко М.Н. Источники права / М.Н. Марченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 760 с.;

Васечко А.А. Природа нормативного договора / А.А. Васечко // История государства и права. – 2008. – № 2 и др.

мьи, его знание закладывает фундамент юридического образования и помогает лучше ориентироваться в профессиональной деятельности. Анализ влияния античной философии на становление юриспруденции в Древнем Риме позволяет понять истоки права, которое за счет принципа преемственности становится универсальным. В его основании лежали достижения античных мыслителей в области права, закона, справедливости, что и в настоящем продолжает оставаться актуальным.

Римские юристы очень осторожно относились к выводу основных принципов и дефиниций в праве, ссылаясь на то, что понимание права нужно черпать из самой жизни. Отсюда известное положение Яволена: «В цивильном праве всякое определения опасно, ибо мало случаев, когда оно может быть опрокинуто». Деятельность римских юристов была направлена на удовлетворения нужд правовой практики и приспособления действующих норм к постоянно развивающимся общественным отношениям.

В своих комментариях и ответах по конкретным делам, в сочинениях учебного профиля они разработали и целый ряд общетеоретических положений. Так, юрист Павел писал: «Слово «право»

означает то, что всегда является справедливым и добрым каково естественное право». Примечательно, что именно «по естественному праву люди рождаются свободными». А рабство, деление людей на свободных, вольноотпущенных и рабов, согласно трактовке римских юристов, введены по праву народов. Оценивая в целом творчество римских юристов, можно сказать, что во многом благодаря именно разработанному ими правопониманию Римское право продолжает играть столь выдающуюся роль в теории и истории права вплоть до настоящего времени.

Политика этно-конфессиональной безопасности и мусульманское право Из всех мировых религий Ислам наиболее тесно соприкасается с политикой, государством и правом. Связующим звеном здесь выступает мусульманское право, которое оказывает воздействие, прежде всего через правовую идеологию и правовую психологию, что значительно шире, чем нормативистский подход к мусульманскому праву. В условиях Южного Федерального Округа проживает население, имеющее различные культурные, религиозные и исторические традиции, что может стать причиной конфликтогенности в этноконфессиональных отношениях.

Нормы, которые для европейца ассоциируются со свободой и правом выбора, мусульманин может считать символом вседозволенности, распущенности и унижением достоинства человека.

И, наоборот, то, что для носителя европейской культуры выглядит унижением и неравенством, представитель исламской цивилизации может воспринимать как вполне естественное и даже одобряемое. Необходимо также отметить, что в мусульманском праве не государство ограничивает права человека, а религиозные воззрения.

В основе исламской концепция правопорядка лежит принцип разделения мира на две части:

«мир ислама» и весь остальной мир. Об этом сказано в аяте 120 суры «Худ» : «А если бы пожелал твой господь, то Он сделал бы людей народом единым. А они не перестают разногласить». В этом положении есть своя истина: ислам является второй по степени распространенности религией в России и мусульманский фактор затрагивает значительную часть ее населения, однако, к сожалению, существующая в настоящее время в России судебная и правоохранительная системы не учитывают особенностей мусульманского правосознания, психологии и мировоззрения в своей правоприменительной практике.

Мир правовой действительности, представленный в виде правовых норм, отношений, ответственности, законности, правопорядка, правосудия и т.д., воспринимается людьми через специфическую форму, или вид, общественного сознания, называемого правосознанием. Сам термин «правосознание» образован соединением двух слов: право и сознание. В качестве нормативной трактовки правосознание понимается как система формально-определенных государственнообязательных норм, опирающихся на силу государственного принуждения.

Основные формы (виды) человеческого сознания определяются спецификой отражаемых объектов или сферами общественной деятельности. Так, сознание, направленное на освоение экономики, политики, права, морали и т.д., образует соответствующие формы общественного сознания в виде экономического, политического, правового и нравственного осознания действительности. Исходя из этого можно сказать, что правосознание – одна из форм общественного сознания, являющегося особым способом идеального отражения правовой действительности, его духовного освоения.

Специфической чертой правосознания является то, что отражение и освоение мира правовых явлений в нем происходит в форме идей, взглядов, теорий, чувств, эмоций, настроений и переживаний. Именно данные компоненты формулируют знание о праве и отношение к нему личностей и общества. Поэтому в науке справедливо отмечается, что правосознание - это знание о праве, оценка действующего права и мысли, идеи о желаемых изменениях в праве, и это не только результат отражения объекта, но и средство воздействия на объект, на всю правовую систему государства.

Политические концепции развития современного российского государства В России государство, начиная с XIII в. играло исключительную роль в судьбе страны. Своего апогея эта роль достигла в XX в. когда произошло огосударствление всех сфер жизнедеятельности людей.

Реформаторы первой волны 1992-1993 гг. (Гайдар, Чубайс и др.) стремились максимально вытеснить государство из экономической сферы. Его функции должен был выполнять саморазвивающийся рынок. Ликвидировались институты планового регулирования, была проведена приватизация государственной собственности и либерализация цен.

Эти попытки закончились значительной криминализацией не только общества, но и государственных структур в 1994-1998 гг. и показали иллюзорность намерений реформаторов ограничить вмешательство государства в экономическую сферу. Государство не ушло из экономики, изменились лишь характер и способы влияния на экономику.

В современной России создается новый государственный строй, основные параметры которого провозглашены Конституцией РФ.

Для формирования правового государства в России, на наш взгляд, необходимо:

1) создать соответствующее правовое пространство;

2) достичь необходимого уровня правовой культуры, как населения, так и государственных чиновников.

Важная роль в становлении современной российской государственности отводится формированию национально-государственной идеи, задающей «общее дело» и консолидирующей российское общество.T 9 PF FPT Субъекты непосредственной демократии: проблемы теории Субъекты непосредственной демократии - одна из наиболее важных проблем теории права, не подвергавшаяся специальному изучению и анализу.

Идея демократического властвования отвечает на два ключевых вопроса: кто и как должен осуществлять власть в демократическом государстве? И если вопрос о том «как?» или «каким обШумаева О.Л. История политических и правовых учений. – М.: Экзамен, 2008. – С. 31- разом?» происходит осуществление властвования по демократическим принципам, уже давно находится в центре внимания ученых-правоведов, то проблема того, кто является активным деятелем этого процесса, зачастую остается в тени.

Как известно, демократия в самом общем понимании - власть народа. При изучении же данного вопроса обнаруживаются две проблемы. Одна из них - проблема определения сущности понятия «народ». При этом не учитывается ряд обстоятельств, обусловленных первичностью народа по отношению к государству. Еще одна проблема – проблема «народного суверенитета».

Споры не утихают до настоящего времени. И раньше, и сейчас идея народовластия сталкивается с препятствиями в двух ипостасях. Первым из - них является утверждение о том, что народ – это абстракция и правовая фикция, за которой в реальности стоят отдельные группы и личности, вследствие чего народ не в состоянии быть субъектом власти и политики. Второе препятствие втягивание народа в политику, что приводит к размыванию понятия «народовластие»

Мы исходим из того, что народ - субъект непосредственной власти, но всегда ли это так, пока остается спорным вопросом. Мы думаем, что со временем этот вопрос будет решен, потому что во все времена и на сегодняшний день вопросы, связанные с демократией остаются актуальными и требуют более детального изучения, а именно по поводу основных постулатов « народ» и «власть».

Индивидуальная и коллективная концепции прав человека (на примере регулирования национальных (этнических) отношений) Говоря об индивидуальной и коллективной концепциях прав человека следует говорить о тех приоритетах, на которых строится право. Безусловно, относить всю правовую систему к той или иной концепции мы не можем, поскольку в регулировании различных правоотношений затрагиваются различные соотношения данных концепций.

На наш взгляд в чистом виде они представлены быть не могут, так как в реальности существуют предмет, объекты и субъекты права, относящиеся в разных правовых системах к разным концепциям прав человека. Встает лишь вопрос в том, как они закреплены и какое влияние оказывают на правовую культуру.

Индивидуалистическая и коллективная концепции прав человека исходят из индивидуалистических и коллективистских доктрин. К числу первых принадлежат учения естественного права, юридического позитивизма, социологического направления. Вторые определяются учениями консервативно-самодержавного и социалистического направления.

Индивидуалистические доктрины определяют общественный интерес как производный от индивидуальных интересов. Сторонники данных теорий обращают внимание на нравственноидеологический аспект правового положения личности; на его обусловленности всей совокупностью общественных отношений; на необходимости на государственном уровне четко фиксировать правовой статус человека, механизм его реализации.

Коллективистские доктрины отличаются представлениями о совпадении интересов индивида, общества и государства. Приоритет отдается правам коллектива над правами индивидов, признается первенство надындивидуальных ценностей, попечительский (патерналистский) характер прав личности, при которых она выступает как получатель прав, даруемых государством.

Права третьего поколения – они же, по мнению Р.А. Мюллерсона одновременно права народов: на мир, на здоровую окружающую среду, социальное и экономическое развитие конкретного общества и др. Отдельный человек принимает участие в реализации данных прав, но при этом он позиционирует себя как члена определенного сообщества, группы.

С.В. Поленина утверждает, что правовая система России основана на принципе персоноцентризма. Вместе с тем она не отрицает роль законодательства и Конституции РФ в защите коллективных прав.

Например, в сфере защиты национальных (этнических) прав можно обратить внимание на различное соотношение концепций прав человека в разных уровнях законодательства. Проследить данное соотношение можно по закрепленным правам, обязанностям, гарантиям; формулировкам, данным в нормативных правовых актах; дефинициям и терминам, обозначающим субъектов правоотношений.

Международное законодательство в сфере национальных (этнических) прав тяготеет к персоноцентрической позиции. В большинстве случаев закреплены права лица либо гражданина (Международный Пакт о гражданских и политических правах, Конвенция СНГ «Об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам»). В некоторых нормативных правовых актах практически не указаны коллективные субъекты права (В Декларации ООН «О правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам» указывается 1 случай применения коллективной характеристики).

Российское законодательство более склонно к применению коллективных субъектов права и закрепляет наряду с индивидуальными, права народов, этнических общностей и групп, национальных меньшинств (понимая группы, а не индивиды) Законодательство РТ склонно определять как народы, так и их представителей, а также лиц, владеющих родным языком, носителей родного языка, национальные меньшинства понимаются как группы и как лица. Тем самым расширяется круг прав и сфера применимого права.

Вследствие различного применения концепций прав человека на разных уровнях законодательства в сфере реализации данного законодательства могут происходить конфликты. Поскольку международное право является частью правовой системы Российской Федерации, следует более определенно и детализованно закреплять нормы регулирования и защиты национальных (этнических) отношений в российском законодательстве с учетом применимой концепции прав человека или с их обоснованным синтезом.

Слово «коммуникация» (от лат. communicatio) в переводе означает «делать общим, связывать, общаться», и в одном из значений, представленных в толковом словаре, выступает как «акт общения, связь между двумя или более индивидами, основанные на взаимопонимании, сообщении информации одним лицом другому или ряду лиц»T 10. Последнее время обнаруживается повышенPF FPT ный интерес представителей юридической науки к феномену коммуникации. А.В. Поляков представляет «право на коммуникацию»T 11 в качестве основы нового обществаT 12. Право понимается

PF FPT PF FPT

данным автором как специфическая разновидность интерсубъективной, коммуникативной деятельности членов общества, результаты которой объективируются в правовой культуре, в социальных институтах, в правовых текстах и воплощаются в правосознании, правовых нормах и правовых отношениях, образующих единую правовую структуру. Обосновав предпосылки нового коммуникативного подхода в понимании права, А.В. Поляков заявляет о коммуникативной концепции права. С. И. Архипов рассматривает право как форму коммуникации, и «правовое регулирование оказывается производным элементом от правовой коммуникации»T 13. Что же понимать PF FPT под правовой коммуникацией? А.В. Поляков понимает под правовой коммуникацией правовое взаимодействие между субъектами, возникающее на основе социальной интеграции правовых актов, как представляющих им коррелятивные правомочия и правообязанности, реализуемые в правовом поведенииT 14. Е.Б. Макушина соглашаясь с выше приведенным определением предлагает учитывать социально-психологическую основу правовой коммуникации. А именно, понимать правовую коммуникацию как вид общения, систему средств передачи и обмена информацией между субъектами правоотношений, реализуемую при помощи языка и других знаковых систем, урегуБольшой иллюстрированный словарь иностранных слов. - М.: Рус. Словари, Астрель, АСТ, 2003. - С. 378.

Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. - СПб., 2004. TP PT T С. 593.T О том, что право представляет собой специфическую форму социальной коммуникации, писал еще Н. Винер.

Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. - СПб., 2004. - С.18.T См.: Коммуникативная концепция права: Вопр. теории. - СПб., 2003. - С. 14.

лированных нормами права и направленных на обеспечение эффективности взаимодействия. Полагаем, что правовая коммуникация, являясь не только феноменом права, но и общения, должна рассматриваться не просто как правовое взаимодействие, а как урегулированный нормами права акт общения, интерактивный диалог между субъектами права. Правовая коммуникация обеспечивает реальную связь между личностью и государством. Таким образом, считаем, что правовую коммуникацию можно определить как специфическое средство правового общения и взаимодействия, в процессе которого происходит систематическое распространение (передача) информации о правилах поведения (нормах), обеспеченных принудительной силой органов государственной власти, с целью упорядочивания (регулирования) поведения субъектов права.

Легитимность государственной власти, как отражение эффективности государства Необходимость рассмотрения вопросов, связанных с движением Российской Федерации к тому состоянию, когда ее действительно можно будет назвать справедливым, социальными и правовым государством с развитым гражданским обществом и высоким уровнем правосознания, назрела давно. Это заставляет исследователей изучать эту проблему под разными углами, для нахождения наиболее оптимальных путей выхода.

Мы попытаемся рассмотреть вопрос движения к этому идеалу сквозь призму качественных состояний составных частей этого явления. Для нас особый интерес представляет государственная власть в рамках справедливого государства, точнее критерии, по которым она формируется, функционирует, изменяется и на основании каких факторов существует. Участие государства в той или иной форме в охранительных правоотношениях позволяет конкретному индивиду лицом к лицу столкнуться с государством, в лице конкретных органов. Чтобы предотвратить столкновение с государством в подобных правоотношениях, необходимо четко знать способы легитимации власти в данном конкретном обществе и внимательно следить за возможными изменениями в ее поведении, и реакциями на запросы данного общества.

В государственной власти есть что-то невещественной и нематериальное, но влияющее на силу и эффективность поступков государственной власти. Этими ощутимыми признаками ее эффективности являются: доверие, интерес, общность в различных формах и сферах деятельности, ценности, разделяемые большинством членов данного общества. В охранительных правоотношениях эти критерии не менее важны. Это сущностное качество государственной власти, без которого она не в состоянии осуществлять свои полномочия, принято называть легитимностью, которая выражается, прежде всего, через поддержку и одобрение обществом не только действий государственной власти, но и самого факта ее существования. Поэтому, чем выше уровень легитимности государственной власти, тем шире возможности государства во всех сферах, в том числе и в охранительной деятельности. Успех или неудача государственной власти предопределяются ее способностью к восприятию интересов и целей общества. Если канал связи между государственной властью и обществом хорошо отлажен, то шанс услышать друг друга резко повышается, что позволяет оперативно корректировать действия в отношениях взаимодействия государства и общества.

Искусство власти состоит в умении гибко и быстро реагировать на требования, выдвигаемые обществом, что может позволить ей избежать гибельных последствий. Очевидно, что процесс легитимации включает объективные факторы: ценности, нормы, правила, институты, процессы и действия самой системы и субъективные факторы: представления, установки, уровень правосознания и политическая активность граждан.

Именно в контексте определения сферы деятельности государственной власти, её участия в охранительных правоотношениях, либо как непосредственного участника, либо как субъекта надзора и лежит проблема легитимности, которая выражает степень доверия к государственной власти, уверенности в справедливости, обоснованности и моральной законности ее действий, веры в то, что власть не перейдет границ права и не посягнет на свободу человека в указанной сфере деятельности.

Легитимность защищает общество от перерождения государственной власти в орган насилия и террора. Легитимная государственная власть защищает права и свободы граждан, включая тех, кто не оказывает ей поддержки.

Государственная власть, утверждающая в обществе такие качества легитимности, как легальность, безопасность, порядок, приобретает авторитет, общество добровольно наделяет ее властными полномочиями, согласно подчиняться ей, видя в этом выполнение своего морального долга, принимает исходящие от нее законы, в том числе те, с которыми они не согласны, но которые не носят дискриминационный характер или иным образом нарушают принципы справедливости.

Развитие институтов публичной власти постсоветской России Известно, что любая человеческая деятельность осуществляется под воздействием двух факторов: объективного и субъективного, а в свою очередь общественные явления формируют особое состояние народонаселения. Данное обстоятельство обозначается таким понятием, как менталитет.

Выявление правовых стереотипов, закрепленных в менталитете, и исследование их влияния на правовое сознание, позволяют определить особенности эволюции правовой реальности российского общества; выявить дисбаланс между современным законодательством России, которое создается по образцу западноевропейского права, с одной стороны, и правовой реальностью, закрепленной в правовом менталитете, с другой стороны.

История свидетельствует, что власть в России вне зависимости от смены режимов традиционно носит авторитарный характер. По представлениям русского народа, единственной инстанцией, обеспечивающей власть и порядок в государстве, является князь, царь, император, президент.

Все это в совокупности предопределило становление и характер установившегося института президентства.

Очевидно и то, что в постсоветской России «прижился» принцип «примогенитуры» (монархический, по своей сути, порядок передачи власти от правящего лица своему преемнику, который затем получает легитимацию через институт выборов), так может быть незачем России «переступать через себя», и отказаться от института выборов в том виде, как он есть в настоящее время.

Возможно ей не стоит примерять на себя «европейский путь», и пора уже сказать Западу, что мы другие,и Западу признать, что Россия это не Европа?!

Ключевой «персональный вопрос», который определит все остальное- разумеется, отношения В.Путина как национального лидера с третьим российским Президентом. Главной задачей первого года его правления, видимо, будет постепенное сосредоточение основных рычагов власти в своих руках и при этом сохранение доверительных отношений с национальным лидером. Безусловно, задача не из легких: созданная сегодня конструкция институтов государственной власти, безусловно, допускает двоевластие.

Но первые и важные шаги заметны уже сегодня. Внесены поправки в Конституцию РФ в связи с посланием Президента РФ Дмитрия Медведева к Федеральному Собранию от 5 ноября 2008г., в котором было предложено увеличить сроки конституционных полномочий Президента до 6 лет.

Так или иначе, но подавляющее большинство проблем постсоветской России кроется в российском массовом сознании, начиная от главы государства и заканчивая рядовым гражданином.

Можно принять еще сотню нацпроектов, но однако самый главный национальный проект – «ломка» сложившегося за столетия российского менталитета. Однако какова принципиальная возможность реализации такого проекта, не будем ли безрезультатно «бить себя по затылку».

Таганрогский технический институт Южного федерального университета Политико-правовая трансформация понятия «полиция» в истории государства и права Понятие «полиция» существует уже много веков, но в настоящее время под ним подразумевается деятельность, направленная на обеспечение охраны и безопасности государства и общества. Содержание понятия менялось в течение последних пяти веков. Первоначальное определение «полиции» практически невозможно сравнивать с современным.

В XV-XVII вв. под «полицией» в европейском праве понимали состояние порядка в обществе, которое достигалось деятельностью князей, их нормативными предписаниями, способностью использовать имеющиеся в их распоряжении средства. Полиция обладала довольно широкими полномочиями и отвечала не только за поддержание правопорядка в стране, но и за регулирование целого ряда отношений экономического, правового характера.

В XVIII в. к компетенции полиции стали относить и государственное управление. А в эпоху абсолютизма это понятие стало обозначать и «всеобщее благосостояние», что выражалось в опеке политической, экономической и духовной сфер жизни общества и личности.

В России полиция как самостоятельное учреждение возникла в 1718 г. в связи с установлением должности генерал-полицеймейстера и определением его обязанностей по обеспечению безопасности государства и решению задач его благоустройства. В 1721 г. были приняты устав и регламент главного магистрата, где впервые была обозначена сущность понятия «полиция» в российском праве. При этом ее задачи затрагивали практически все сферы государственного управления, в том числе и судебную сферу (юстицию). Спустя почти полвека (во времена правления Екатерины II) на законодательном уровне стало постепенно происходить разделение судебных и административных функций, в рамках которых отдельно стали выделяться и полицейские функции в их современном понимании.

Развитие гендерного равноправия в России: история и перспективы В начале ХХ века Советская Россия стала первым в мире государством, закрепившим в Конституции равноправие мужчин и женщин. Тем не менее, проблема фактической дискриминации в отношении женщин была актуальна на протяжении всей истории СССР и остается таковой в современной России. Более того, на сегодняшний день ситуация с дискриминацией женщин в Российской Федерации обстоит хуже, чем в западных странах, которые ввели принцип равноправия полов в свое законодательство позже, чем это сделала Россия.

Необходимо остановиться на принципиальных проблемах гендерного равенства. Особое внимание, как на региональном, так и на федеральном уровне уделяется трем основным проблемам:

1. Обеспечение равных прав на рынке труда;

2. Улучшению демографической ситуации и охране здоровья женщин;

3. Социальной и политической активности женщин.

Для решения данных проблем представлен законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации».



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |
Похожие работы:

«Материалы научно-практической конференции Экономисты БГУ – народному хозяйству (г. Минск, 1 марта 2002 г.) АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Минск 2002 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Материалы научно-практической конференции Экономисты БГУ – народному хозяйству (г. Минск, 1 марта 2002 г.) АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Минск 2002 ПРЕДИСЛОВИЕ Дисциплина Антикризисное управление (Антикризисный менеджмент) на всем постсоветском пространстве является новой и, на наш взгляд, недостаточно разработанной...»

«стр. 1 Коллективный договор ОАО Трест № 16, г. Новополоцк от 04.03.2011г. Открытое акционерное общество Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР Принят на конференции трудового коллектива ОАО Трест № 16, г.Новополоцк 4 марта 2011 года. Раздел I. Общие положения 1.1. Настоящий коллективный договор (в дальнейшем – Договор) заключен между работниками открытого акционерного общества Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк, от имени которых выступает профсоюзный...»

«МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДОСТИЖЕНИЕ ПЕРВОЙ ЦЕЛИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ, 2-3 НОЯБРЯ 2004 г., МИНСК, БЕЛАРУСЬ Материалы международной конференции подготовлены к изданию в рамках реализации совместного проекта ПРООН и Правительства Республики Беларусь Содействие в подготовке основных направлений Национальной стратегии предотвращения бедности в Республике Беларусь. Исполняющая организация – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь....»

«1 11-12 апреля 2013г. (10-00ч.) Международная научно-практическая конференция на тему: Мониторинг защиты конституционных прав женщин: опыт, проблемы и пути их решения. Доклад по теме: Проблемы занятости женщин и соблюдение трудового законодательства СЛАЙД 1 Уважаемые участники конференции! Уважаемые гости! Прежде всего, позвольте выразить признательность за предоставленную возможность участвовать в столь значимом и важном мероприятии. Тема моего выступления касается вопросов организации...»

«Экологическая статистика Новости Секции экологической статистики Статистического отдела Организации Объединенных Наций (СОООН) Выпуск 12 Июль 2002 года — февраль 2003 года Новость дня: пересмотренная СЭЭУ в сети Завершен пересмотр руководства Комплексный экологический и экономический учет, и с окончательным проектом в настоящее время можно ознакомиться на веб-сайте СОООН http://unstats.un.org/unsd/environment (см. статью на стр. 2) Статья нашего гостя Энн Керр, начальник Сектора национальной...»

«О методах исследований в географии туризма 63 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 2006. № 11 УДК 914/919 (045) В.П. Сидоров О МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА Рассматриваются наиболее развитые направления в методическом аппарате географии туризма. Выделены достоинства и недостатки методических приемов оценки рекреационного потенциала территории, рекреационного таксонирования. Ключевые слова: туризм, метод исследования, рекреационные ресурсы, рекреационное таксонирование, оценка рекреационного потенциала....»

«СТЕНОГРАММА СЕКЦИИ II ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ Модератор: Солодухин О.Ю. вице-президент КРОС. Абрамов К.В.: Начнем нашу сессию, посвященную оценке эффективности гос. услуг. Здесь присутствуют наши коллеги из академических институтов, из РАНХиГС, из Высшей школы экономики. Я надеюсь, что сегодня будут презентации, как от заказчиков этих государственных услуг, так и в том числе, от людей, которые работают на этих заказчиков и понимают, как работать с...»

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ Материалы ХI научной конференции молодых ученых экономического факультета 23 Апреля 2010 года Москва 2010 УДК 33 ББК 65.05 А43 Утверждено РИС Ученого совета Российского университета дружбы народов Ответственный редактор к.э.н. И.Н. Белова А43 Актуальные проблемы глобальной экономики: Материалы научной конференции молодых ученых экономического факультета / Отв. ред. И.Н. Белова. – М:...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙС КОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГУМАНИТ АРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ СПбГУЭФ РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНСТИТУТА PR СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ БИЗНЕСА, РЕКРЕАЦИИ И СПОРТА: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ...»

«Проблемы сертификации и управления качеством МАТЕРИАЛЫ ЕЖЕГОДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2009 года Красноярск 2009 1 Министерство наук и и образования РФ Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет ПРОБЛЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ Материалы ежегодной региональной научно-практической конференции 6 ноября 2009 года Красноярск 2009 Проблемы сертификации и управления качеством: материалы ежегодной региональной...»

«21 конференции 2-я Всеукраинская лОгистическая практическая кОнференция TradeMasTer: как сэкОнОмить и зарабОтать на лОгистике: нОВые ВызОВы и решения 27 ноября состоялось значимое событие для профессионалов логистики – 2-я Всеукраинская логистическая практическая конференция как сэкономить и заработать на логистике: новые вызовы и решения. Организатор конференции – портал розничной и оптовой торговли TradeMaster.com.ua. Место проведения: ВЦ АККО Интернешнл, Киев. В конференции приняли участие:...»

«Министерство образования и наук и Российской Федерации Вольное экономическое общество России Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МАТИ – Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского Инженерно-экономический факультет им. В.Б. Родинова Кафедра Маркетинг МАТИ МАТИ – 80 ЛЕТ 3-Я ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ с публикацией статей...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/26/17–E/CN.6/2014/8 Генеральная Ассамблея Distr.: General Экономический и Социальный 12 December 2013 Russian Совет Original: English Генеральная Ассамблея Экономический и Социальный Совет Совет по правам человека Комиссия по положению женщин Двадцать шестая сессия Пятьдесят восьмая сессия 10–27 июня 2014 года 10–21 марта 2014 года Пункт 3(c) предварительной повестки дня Пункт 2 повестки дня Ежегодный доклад Верховного комиссара Последующая деятельность по...»

«РЕФОРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ Отчет о ходе выполнения реформ со времени проведения конференции на уровне министров в Алматы OECD ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ В соответствии со Статьей 1 Конвенции, подписанной в Париже 14 декабря 1960 г. и вступившей в силу 30 сентября 1961 г., Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ООО Учебный центр Информатика СОВРЕМЕННЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Выпуск 1 Материалы первой международной научно-практической конференции (26–28 мая 2013 г.) В 2 томах Том 1. История, музейное дело; педагогика; математическое моделирование в...»

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ЕВРОПЫ И РОССИИ Устойчивость национальных финансовых систем: поиск новых подходов Сборник материалов III Международной научно-практической конференции 18–19 апреля 2012 года В двух частях ЧАСТЬ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2012 2 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

«Приложение к решению городского Совета от 28.03.2005 № 575 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В стратегическом плане представлены стратегические цели и задачи устойчивого развития города Новосибирска, обоснования для их выбора, оценки приоритетов, основные подходы к достижению поставленных целей. Показаны роль и место муниципальных органов и самодеятельного населения в реализации плана стратегического развития. В приложениях рассматривается участие в создании...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА СОВ Р ЕМЕ НН ОЕ ОБР АЗОВ А НИЕ : ПР ЕЕМС ТВ ЕН НО С ТЬ И НЕ ПР ЕР ЫВ НОС ТЬ ОБР АЗОВ А ТЕЛЬ НО Й СИ С ТЕ МЫ ШКОЛ А – УН ИВ ЕР СИТЕ Т МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (Гомель, 14–15 ноября 2013 года) В двух частях ЧАСТЬ ГОМЕЛЬ ГГУ ИМ. Ф. СКОРИНЫ УДК 37.0:373:378(063) В материалах...»

«Министерство образования и наук и РФ ФГБОУ. ВПО. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (СПбГЭУ) Филиал в г. Кизляре АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ Материалы VII-Всероссийской научно-практической конференции 23 мая 2013 года г. Кизляр 2013 Утверждено Редакционным – издательским советом филиала СПбГЭУ в г. Кизляре Ответственный редактор: Кандидат экономических наук, профессор Нагиев...»

«TD/B/C.I/28 Организация Объединенных Наций Конференция Организации Distr.: General Объединенных Наций 28 March 2013 Russian по торговле и развитию Original: English Совет по торговле и развитию Комиссия по торговле и развитию Пятая сессия Женева, 1721 июня 2013 года Пункт 2 предварительной повестки дня Утверждение повестки дня и организация работы Предварительная повестка дня и аннотации Предварительная повестка дня I. Выборы должностных лиц. 1. Утверждение повестки дня и организация работы. 2....»









 
2014 www.konferenciya.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Конференции, лекции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.