WWW.KONFERENCIYA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Конференции, лекции

 

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 20 |

«ЭТЮДЫ МОЛОДЫХ ВЫПУСК 9 Том 2 Материалы IX ежегодной международной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и соискателей КАЗАХСТАН В XXI ВЕКЕ: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ...»

-- [ Страница 2 ] --

– введена ст. 192-1 УК РК, где предусмотрена ответственность за совершение субъектом частного предпринимательства сделки (в том числе путем использования счета-фактуры) без фактического выполнения работ (оказания услуг), преследующей противоправные цели и причинившей крупный ущерб гражданину, организации или государству.

О налоговых преступлениях и трансфертном ценообразовании Агентством установлен ряд схем уклонения от уплаты налогов, применяемых крупными налогоплательщиками (включая недропользователей).

Например, увеличение затрат путем приобретения дорогостоящих товаров (работ, услуг), не участвующих в процессе производства.

Аналогично обстоят дела с оказанием дорогостоящих услуг по геодезическим, геодинамическим разработкам, проводимым на месторождениях, а также привлечению консалтинговых, маркетинговых услуг и услуг головных компаний-нерезидентов по управлению.

Не менее актуальной проблемой продолжает оставаться применение трансфертных цен за границей и внутри страны.

В холдингах широко применяются и такие способы уклонения от уплаты налогов, как:

- применение мнимых сделок с целью уменьшения налоговых выплат;

- использование штрафных санкций между аффилированными компаниями для увеличения себестоимости;

- создание искусственной дебиторской задолженности с последующим ее списанием на финансовые результаты (убытки);

- ложное банкротство предприятий холдинга.

Применение указанных схем, когда доход от реальной деятельности основных предприятий холдинга умышленно минимизируется, приводя к мнимой убыточной деятельности, характерно для большинства холдинговых образований.

Существующую низкую налоговую нагрузку крупнейших холдингов следует рассматривать как основной косвенный признак широкого применения противоправных схем. Выявление преступлений в этой сфере возможно лишь при одновременной комплексной проверке всех предприятий, входящих в холдинги. Вместе с тем, законодательно-правовое положение частных холдингов до сих пор не определено. В Гражданском кодексе страны такой институт упоминается только один раз применительно к национальному управляющему холдингу. Соответственно, в налоговом законодательстве холдинги не рассматриваются в качестве самостоятельного субъекта права.

Каждое юридическое лицо холдинга как обособленное предприятие отчитывается как самостоятельный налогоплательщик, что создает искаженный подход в определении размера его налоговой базы. С учетом данного обстоятельства необходимы правовая регламентация и порядок процесса трансфертного ценообразования внутри страны, поскольку контроль в настоящее время осуществляется налоговыми органами только применительно к внешнеторговым трансфертным операциям.

Видится целесообразным также рассмотреть вопрос о разработке законодательного акта о холдингах, который бы определял правовое положение холдингов, права и обязанности их участников, порядок создания, реорганизации, ликвидации и пр.

Проблемные вопросы законодательного характера возникают и по правовому определению понятия связанных сторон при осуществлении сделок, так как в законодательных актах существует различная трактовка понятия аффилированности.

Фактически сделки, осуществляемые между аффилированными лицами, отличаются от сделок, осуществляемых со сторонними лицами по целому ряду параметров (рыночной цены сделки, льгот, особых условий и т.д.). Однако признать отношения этих юридических лиц особыми (аффилированными) не позволяют нормы действующего законодательства. Так, в банковской сфере широкое применение получили сделки со связанными сторонами, где через свои аффилированные компании банки выдают сомнительные и бездокументарные кредиты без залогового обеспечения, затем создают под них провизии для отнесения на вычеты.

Имеется ряд примеров возбуждения уголовных дел в отношении кредитных учреждений по фактам создания организованной преступной группы из числа подчиненных и родственников, которыми совершаются хищения привлеченных в банки денежных средств, затем размещаемых на расчетных счетах, депозитах указанных лиц и вкладах. Кроме того, среди отдельных налогоплательщиков имеет место способ уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет путем регистрации новых предприятий, аффилированных с одним и тем же видом деятельности. При этом налоговая задолженность по ранее созданным предприятиям остается непогашенной. Однако правовое определение «аффилированное лицо» в Налоговом кодексе отсутствует, поэтому необходимо внесение соответствующих изменений в действующее законодательство.

Международной практикой накоплен достаточно большой опыт по признанию сделок между аффилированными лицами отличными от сделок, осуществляемых отдельными участниками групп. Данный опыт требует изучения для разработки на его основе механизма по определению особых отношений, включая построение эффективной системы доказывания их наличия.

Государством принимаются меры для развития предпринимательской деятельности.

И в этой связи хотелось бы еще раз подчеркнуть, что Казахстан постепенно должен прийти к уровню налоговой культуры государств, где налогоплательщики предпочитают самостоятельно в полном объеме платить установленные законом налоги.

Научный руководитель – доцент К.С. Биржанова

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КАК

ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И



ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН :

СРАВНИТЕЛЬНО–ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Институт Уполномоченного по правам человека функционирует во многих странах Европы, Америки, Азии и Африки, Океании. Впервые должность парламентского уполномоченного появилась в 1809 году в Швеции и с тех пор стала учреждаться во многих странах мира, например, в Швейцарии, Финляндии – в 1919 году, в Норвегии – в 1952 году, в Дании – в 1953 году.

Уполномоченного по правам человека называют парламентским омбудсманом, в Великобритании (1967 год) – парламентским комиссаром, на Кипре (1991 год) – комиссаром по вопросам администрации, в Нидерландах (1983 год) – национальным омбудсманом, в Греции (1969 год) – защитником граждан, в Австрии – народным правозащитником, в Испании (1978 год) - защитником народа, в Македонии (1991 год) – национальным правозащитником, в Молдавии Институт Уполномоченного по правам человека создается в соответствии с Конституцией или специальным законом. Правовой статус омбудсменов СНГ и Балтии вводился, как и требует международные стандарты, законами. Первым государством из стран СНГ и Балтии стала Литва, принявшая 11 января 1994 года Закон «О контролерах Сейма». В 1996 году были приняты: в Грузии - Закон «О народном защитнике Грузии», в России - федеральный Конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». В 1997 году уже в 4-х государствах были приняты законы: в Узбекистане – «Об уполномоченном Олий Мажилиса Республики Узбекистан по правам человека», в Молдове – «О парламентских адвокатах», в Латвии – «О государственном бюро по правам человека», в Украине – «Об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», в Азербайджане Конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен)» был принят в декабре 2001 года, а в Кыргызстане - Закон «Об омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики в 2002 году.

В Казахстане институт Уполномоченного по правам человека был введен Указом Президента «Об учреждении должности Уполномоченного по правам человека» сентября 2002 года [2]. Свою деятельность Уполномоченный по правам человека Казахстана осуществляет в соответствии с Положением, утвержденным Президентом республики.

Учреждение в СНГ и Балтии поста Уполномоченного по правам человека означает признание на высшем государственном уровне необходимости создания новых, дополнительных механизмов защиты прав человека 1, с. 17.

Функции Уполномоченного по правам человека различны. Он занимается как просветительской работой в области права, так и правозащитной деятельностью. Кроме восстановления нарушенных прав граждан, цель Уполномоченного по правам человека – предотвращать такие нарушения. Уполномоченный не обладает властными полномочиями, но его моральная власть играет роль сдерживающего фактора.

Деятельность Уполномоченного по правам человека основывается на принципах законности, справедливости, демократии, гуманности и гласности. Он обладает статусом неприкосновенности, имеет неограниченный доступ во все структуры государства, широкую сферу компетенции и гарантированную материальную обеспеченность.

Эксперты учреждений омбудсмена Испании и Греции пришли к нескольким важным рекомендациям, одна из которых – изменение правового статуса института Уполномоченного по правам человека путем включения нормы в текст Конституции. По нашему мнению, введение норм об Уполномоченном в конституционный текст еще более деполитизирует институт, повысит его легитимность, гарантирует постоянство и целостность.

На сегодняшний день штат офиса омбудсмена Испании достигает 180 человек, омбудсмена Греции – 140 чел. В ряде стран СНГ, как в России и Украине, число сотрудников достигает 250 чел. Поэтому следует расширить штат аппарата Уполномоченного и улучшение материального положения института, без которого невозможно полноценное выполнение всех возложенных на Уполномоченного функций.

Также необходимо включить в круг субъектов обращения Уполномоченного по правам человека в Конституционный Совет Республики Казахстан с правом ставить вопрос об официальном толковании норм Конституции.

Научный руководитель – кандидат юридических наук, профессор Г.Т. Ищанова _ 1 Башимов М. Институт омбудсмена в странах СНГ и Балтии // Правовая реформа в Казахстане. 2002. № 4.

2 Указ Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года за № 947 «Об учреждении должности Уполномоченного по правам человека» / Параграф. www.zakon.kz.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАК ГАРАНТ ПРАВ И

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан Президент, как глава государства, играет важную и решающую роль в государственном механизме по обеспечению прав и свобод граждан.

В Конституции Республики Казахстан 1995 года содержится два важных, фундаментальных положения, определяющих роль Президента по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина от различных неправомерных посягательств, как со стороны других граждан, так и органов государства 1.

Пункт 2 статьи 40 Конституции Республики Казахстан определяет следующие обязанности Президента, как гаранта Конституции.

Первая – обеспечение единства народа. Вторая – обеспечение единства государственной власти. Третья – обеспечение незыблемости Конституции. Четвертая – обеспечение и защита прав и свобод человека игражданина.





Отмечая особую роль Главы государства в конституционно-правовой системе Республики, новая Концепция правовой политики, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года за № 858, закрепляет, что перспективы развития конституционного права связаны с совершенствованием действующих конституционных законов, определяющих устройство государства, единство государственной власти, механизмов функционирования ее ветвей и их взаимодействия между собой под стратегическим руководством, контролем и арбитражем со стороны всенародно избранного Президента Республики Казахстан [2].

Теперь рассмотрим основные способы реализации Президентом своих конституционных полномочий по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина.

Во-первых, прежде всего надо отметить право Президента обращаться с ежегодным посланием к народу Казахстана. Это программный документ, который в соответствии в п.1 ст. 44 Конституции Республики Казахстан, определяет правомочия Президента по определению основных направлений внутренней и внешней политики государства.

В Послании Президента от 29 января 2010 года, подчеркивается, что Правительство должно ускоренными темпами реализовать предусмотренные административной реформой меры по развитию системы государственного управления Казахстана на принципах результативности, прозрачности и подотчетности обществу с учетом лучшего международного опыта. Главной целью административной реформы должно стать повышение эффективности и результативности работы управленческого аппарата. Чтобы чиновники служили народу, как следует. Речь идет также о постоянном улучшении социального самочувствия казахстанцев, всех слоев и социальных групп казахстанского общества, является и будет оставаться на первом плане государственной политики. Так увеличение пенсии в 25% и в 2011 году - на 30%; увеличение размеров государственных социальных пособий и специальных государственных пособий с 2009 года - в среднем ежегодно на 9%; повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с поэтапным ее приближением к 2-х кратному уровню к 2012 году, в т.ч. в 2009 году – на 25%, 2010 году – на 25% и в 2011 году - на 30%.

«Человек – главное богатство страны. Успешность реализации стратегии модернизации страны зависит, прежде всего, от знаний, социального и физического самочувствия казахстанцев» [3].

Таким образом, институт Посланий Главы государства играет решающую политическую роль в жизни республики. Императивность данных документов, четкость заложенных в них программных установок позволили в переходный период истории нашего государства акцентировать внимание на решение наиболее актуальных вопросов внутренней и внешней политики Казахстана.

Следующим, важным направлением в реализации конституционных полномочий Президента по защите прав и свобод человека и гражданина является деятельность Президента в области законодательства. Рамки законодательной деятельности Президента, все его основные направления по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина в целом определены во втором разделе Конституции Республики Казахстан, которая озаглавлена «Человек и гражданин».

В рамках этих направлений, реализуя конституционное право, Президент определяет перспективные и насущные задачи по изданию законов, призванных обеспечить права и свободы человека, используя для этого свои программные выступления на открытии ежегодной сессии Парламента, право на издание законов в соответствии с п. 4 ст. Конституции Республики Казахстан, право давать поручения Правительству о внесении проекта законов в Мажилис Парламента, право издания указов, возвращение принятых законов на новое рассмотрение в Парламент и другие.

Подытоживая роль Президента по обеспечению и защите прав и свобод граждан в сфере законодательной деятельности надо отметить, что:

- во-первых, он обладает в соответствии с Конституцией Республики Казахстан целым набором рычагов и механизмов, которые использовал и использует для создания нормативно-правового массива в сфере государственного строительства тем самым, обеспечивая эффективную деятельность всех ветвей власти и государственных органов призванных охранять и защищать жизнь, права и свободы человека и гражданина нашей Республики;

- во-вторых, исходя из конституционных правомочий, которым он обладает в своей нормотворческой деятельности по созданию нормативных правовых актов по политическим, экономическим и другим вопросам, он постоянно исходит из конституционного веления приоритета и признания высшей ценностью жизнь, права и свободы человека и гражданина.

Научный руководитель – кандидат юридических наук, профессор Г.Т. Ищанова _ 1 Кусаинов Д.О. Взаимодействие ветвей власти в процессе обеспечения прав и свобод граждан в Республике Казахстан /

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Алматы, 2005.

2 Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года за № 858 «Концепция правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы» // www.zakon.kz.

3 Послание Президента народу Казахстана от 29 марта 2010 года // www.kz.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ДОК АЗЫВАНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ

ПРОЦЕССЕ

Правильное понимание сущности судебных доказательств как предмета оценки позволяет произвести всестороннюю, полную и объективную оценку всей совокупности в точном соответствии с требованием закона, правильно установить обстоятельства по делу и вынести законное и обоснованное решение по существу.

Доказательство как одна из важнейших категорий процессуального права лежит в основе правосудия. Вся деятельность лиц органов, осуществляющих гражданское судопроизводство, направлена на установление обстоятельств дела, имеющих значение для правильного его разрешения. Без доказательств нет правовых оснований для вынесения по делу судебного акта.

Доказательство – фактические данные тесно взаимосвязаны с их источником, но не совпадают с ним и носят самостоятельный характер.

Теория, практика и законодательство Республики Казахстан доказательствами по гражданскому делу признают законно полученные фактические данные, на основе которых в установленном порядке разрешаются дело (ч. 1 ст. 64 ГПК РК). При этом в ч. ст. 64 ГПК РК указано, что фактические данные устанавливаются объяснениями сторон и третьих лиц, показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертов, протоколами процессуальных действий и иными документами.

По вопросу о средствах доказывания в теории процесса имеются две основные точки зрения. Согласно одной из них средства доказывания рассматриваются как доказательства. «Законодатель вкладывает, на наш взгляд, - пишет И.И. Мухин, - в понятие доказательств двоякое значение: с одной стороны, под доказательствами понимаются факты, которые доказывают или опровергают обвинение, с другой стороны, доказательствами являются те источники, из которых извлекаются сведения о доказываемых фактах, имеющих значение для дела, по средством которых эти данные устанавливаются». Позиция И.И. Мухина основывается на двойственном понимании доказательства, и он, по существу, отождествляет сведения о фактах, содержащиеся в предусмотренном законом средствах, с самими средствами. «Если не признавать за источниками сведений о фактах, - пишет Мухин, - значение доказательств, то совершенно не ясно, чем же, т.е. какими доказательствами, будут устанавливаться факты или фактические данные. Естественно, что эти факты, как доказательства, сами нуждаются в доказывании и установлении. А это можно сделать не иначе, как при помощи других фактов, других доказательств, сведения о которых могут быть получены только из процессуальных, т.е. предусмотренных законом источников. Таким образом, И.И. Мухин, говоря о средствах доказывания как доказательствах, в действительности подразумевает содержащиеся в них сведения о фактах.

Рассматривая объяснение стороны при разбирательстве дела как средство установления обстоятельств дела, мы имеем дело с устным сообщением человека, где человек – носитель информации, носитель фактических данных, а его речь, его устное сообщение – процессуальная форма, посредством которой фактические данные доводятся до сознания судей. Только единство носителя фактических данных и процессуальной формы их доведения до сознания судей составляет конкретное процессуальное средство, указанное в законе. « Только оба эти компонента – носитель фактической информации и процессуальная форма ее получения по делу – в совокупности образует понятие источника доказательства», - Ф. Н. Фаткулин. В процессуальной литературе по определению носителя фактических данных (источника доказательств) нет разногласий.

По мнению Ф.Н.Калпина, им является объект, используя который суд может получить отражения, следы определенных фактов в процессуальной форме. В соответствии с этим физическое лицо будет источником личных доказательств-объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, заключений экспертов, конкретные материальные предметы, вещи будут источником предметных доказательств (вещественных и письменных).

В соответствии со ст. 204 ГПК РК при невозможности доставки в зал судебного заседания письменных и вещественных доказательств суд обязан осмотреть и исследовать их по месту нахождения. В целях допустимости восприятия фактических данных, доказательственных признаков вещи их исследования должно быть непосредственным и в устной форме. Присутствие лиц, участвующих в деле при осмотре, контроль за ходом процесса установления обстоятельств дела должны быть при этом обеспечены.

Закон (ч. 3 ст. 204, п. 10 ч. 2 ст. 256 ГПК РК) содержит требования о необходимости занесения в протокол судебного заседания результатов осмотра вещественных доказательств. В него вносятся сообщения о доказательственных признаках осматриваемой вещи, о фактах, имеющих значение для дела и воспринятых судом, то есть в протокол вносятся также вывод суда по осмотру вещественного доказательства. И этот вывод может найти отражение в нем только в том случае, если судья или другое лицо, участвующее в осмотре, изложат его в устной форме, описав доказательственные признаки и вещи. Следует считать, что фактические данные, полученные в результате осмотра вещественного доказательства, с этого момента становятся предметом мыслительной деятельности судей, а сами вещественные доказательства – средством установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Нарушение процессуальной формы доведения фактических данных до сознания судей исключают их использование при вынесении судебного акта. Из практики рассмотрения гражданских дел видно, что нередки случаи, когда в протоколе судебного заседания делается запись об осмотре вещественного доказательства без описания его доказательственных признаков. Из содержания такого протокола нельзя определить, какие признаки вещи суд принял во внимание, и какое доказательственное значение они имеют.

Если вещественное доказательство не приобщено к делу, и протокол судебного заседания не содержит сведений о доказательственных признаках вещи, то суд вышестоящий инстанции практически не имеет возможности проверить законность т обоснованность судебного акта с учетом фактов, полученных из представленного вещественного доказательства. Более того, отсутствие в протоколе записи о доказательственных признаках вещи свидетельствуют о нарушении устности и непосредственности ее исследования, лишении возможности проследить весь процесс исследования доказательства, установления фактических обстоятельств дела лицами, участвующими в нем, то есть на лицо несоблюдение процессуальной формы доведения фактических данных до судей. Это обуславливает обязательность занесения в протокол судебного заседания устного описания доказательственных признаков вещи, имеющих значение для дела, и необходимость закрепления такого положения в законодательном порядке.

Таким образом, процессуальной формой в судебном заседании являются сообщения лиц в виде объяснений, показаний и заключений; оглашение письменных доказательств;

устное описание во время осмотра доказательственных признаков вещественных доказательств. Такое раскрытие содержания процессуальной формы доведения фактических данных до судей отвечает требованиям закона, являясь одной из гарантий осуществления прав по исследованию и оценке доказательств лицами, участвующими в деле.

Значение процессуальной формы доказательств в правосудии невозможно преувеличить, оно общеизвестно. НО его значение при установлении фактических обстоятельств дела – особое. Дело в том, что нарушение процессуальной формы в любом объеме может ставить под сомнение объективность рассмотрения и разрешения дела, законность принятого по нему решения. При возникновении такого сомнения автоматически отпадает уверенность в правильности установления фактических обстоятельств по гражданскому делу.

Таким образом, при исследовании фактических данных, представленных сторонами в подтверждение своих требований или возражений, следует иметь в виду, что эти данные приобретают силу доказательств лишь в том случае, если они имеют значение для дела, подтверждены средствами, предусмотренными ч. 2 ст. 64 ГПК РК, проверены в условиях соблюдения правил ведения процесса, установленных законом.

Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Л.Р. Насырова

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ

Алиментные обязательства имеют глубокую историю. Еще Ульпиан отмечал, что «если даже дети не находятся во власти родителей, родители все же должны их содержать, и, наоборот, дети должны содержать родителей».

Термин «алименты» употребляется не только в семейном праве. Его смысл состоит в предоставлении материального содержания одним лицом другому. Такое предоставление может происходить по различным причинам, прежде всего, социально – экономическим.

Существование алиментных обязательств обусловлено неправомерным закреплением материальных ценностей среди отдельных лиц в семье, а также различной способностью извлекать доходы за свой труд и на свой капитал.

В семейном праве под алиментным обязательством принято понимать такое гражданское правоотношение, в силу которого алиментнообязанное лицо (плательщик) обязуется предоставить другому лицу (получателю алиментов) имущественное содержание на условиях, установленных семейным законодательством и соглашением сторон [1, с. 27].

Основаниями возникновения алиментных обязательств сегодня могут считаться два юридических состава, каждый их которых, в свою очередь, включает факт-состояние и факт-действие. При уплате алиментов на основании соглашения сторон это:

- состояние родства или иное семейное состояние, связывающее плательщика и получателя;

- двусторонняя сделка об уплате алиментов.

В первом случае к названным семейным фактам-состояниям добавляется вступившее в силу решение суда (ст. 124 ЗоБС) [2].

Объектом алиментного обязательства являются действия плательщика алиментов (обязанного лица) по передачи имущественного содержания получателю алиментов.

Такие действия могут совершаться плательщиком на основании заключенного соглашения об уплате алиментов, а могут производиться в бездоговорном, принудительном порядке – на основании судебного акта.

Стороны алиментного обязательства – лица, имеющие возможность самостоятельно исполнять свою обязанность по уплате алиментов. Стороной может быть только дееспособное физическое лицо, состоящее в родственной или иной семейно-правовой связи с получателем алиментов.

Содержание алиментного обязательства состоит в праве получателя требовать уплаты алиментов и встречной обязанности плательщика их платить. Право требования кредитора в алиментном обязательстве имеет строго определенный объем, соответствующий заключенному договору об уплате алиментов по решению суда.

В основу уникального деления алиментных обязательств положен субъективный признак. Исходя из него, семейное законодательство устанавливает:

- алиментные обязательства родителей в отношении детей;

- алиментные обязательства детей в отношении родителей;

- алиментные обязательства супругов и бывших супругов;

- алиментные обязательства других членов семьи.

Существует две очереди алиментных обязательств. К первой относятся обязательства наиболее близких в социальном и биологическом отношении лиц: родителей и детей, а также супругов (бывших супругов).

Все остальные обязательства относятся ко второй очереди и возникают в случае, когда нет алиментнообязанного лица (лиц) из числа должников первой очереди. Круг алиментных обязательств непостоянен, он определяется социально-экономическими условиями жизни и волей законодателя. Чем ниже уровень благосостояния в государстве, тем больше алиментнообязанных лиц и видов алиментных обязательств.

Алиментная обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей является наиболее строгой. Именно в этот период недееспособности ребенок нуждается в полноценном материальном содержании со стороны родителей. Для возникновения алиментных обязательств родителей необходимы три предпосылки – семейная связь между родителем и ребенка, состояние несовершеннолетия получателя алиментов и отсутствие оснований для освобождения родителей от уплаты алиментов. К числу последних относится вступление несовершеннолетнего в брак ранее установленного возраста и его эмансипация. Обязанности родителей в алиментном обязательстве равны и не связаны с их состоянием в браке [3, с. 58].

Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним определяются родителями самостоятельно (п. 1 ст. 124 ЗоБС) [2].

В этой норме проявляются общие начала позволительности, свойственные сегодня семейному законодательству. Родители вправе самостоятельно избрать, какой способ содержания ребенка будет ими использоваться. Материальное содержание несовершеннолетнего может быть добровольным, в свою очередь, подразделяется на фактическое, когда родители предоставляют несовершеннолетнему средства без оформления их обязанностей установленными способами, только руководствуясь чувством родительского долга, и договорное, когда родители заключают соглашение о содержании своих детей. Если родители не предоставляют содержания своим несовершеннолетним детям, необходимые средства (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.

Алименты составляют:

- на одного ребенка – одну четвертую часть заработка (дохода);

- на двух детей – одну третью часть заработка;

- на трех и более детей – половину заработка [3, с. 58].

Следует отметить, минимальный размер алиментов в отличие от минимального размера оплаты труда в действующем законодательстве не предусмотрен. Обязанности родителей по содержанию своих совершеннолетних детей возникает лишь в случае их нетрудоспособности (ст. 129 ЗоБС). Во всех иных ситуациях, даже когда трудоспособные совершеннолетние дети не работают по объективным причинам, родители не обязаны предоставлять им содержание, ни в каком объеме.

Для возникновения обязанности по содержанию совершеннолетних детей необходимы два условия:

- нетрудоспособность получателя - его нуждаемость в помощи (получении алиментов) Нетрудоспособность получателя определяется по медицинским критериям (инвалидность) или возрастным признакам (достижение пенсионного возраста). Инвалиды I и II групп считаются полностью утратившими способность к профессиональному регулярному труду. Сложнее с инвалидами III группы, поскольку закон признает их частичную трудоспособность. В таком случае вопрос о выплате алиментов решается индивидуально, исходя из конкретной возможности инвалида получить работу, обеспечивающую ему прожиточный минимум, и иных условий его жизни. Если предоставление такой работы в существующих условиях нереально, а получаемые совершеннолетним ребенком социальные выплаты недостаточны для покрытия его нужд в лечении, уходе и пр., суд устанавливает обязанность родителей по его содержанию.

Нуждаемость означает недостаток средств, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности лица в сложившихся социально – экономических условиях [4, с. 112].

Она определяется судом применительно к прожиточному минимуму, т.е. нижнему уровню материальной обеспеченности человека, при котором сохраняются условия для восстановления его жизненных сил. Содержание родителей детьми является определенной нравственной компенсацией за содержание и заботу, которые ранее предоставлялись ребенку, поэтому алиментная обязанность детей сформулирована несколько шире, чем соответствующая обязанность родителей. Статья 131 ЗоБС указывает, что они должны не просто содержать родителей, но еще и заботиться о них [2].

Особенностью алиментных обязательств совершеннолетних детей является то, что при определении размера алиментов суд вправе учесть всех совершеннолетних трудоспособных детей данного родителя независимо от того, предъявлен ли иск ко всем детям, нескольким из них или одному из них. Наличие этого правила связано с тем, что все совершеннолетние дети несут равные обязанности по содержанию своих нетрудоспособных родителей.

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. На этом принципе строится правовое регулирование взаимных алиментных обязанностей лиц, состоящих или состоявших в браке. В большинстве семей не возникает необходимости в особом нормировании таких деликатных отношений, как вопросы взаимного материального содержания супругов. Однако, вопреки распространенному среди народа мнению, возникновение алиментных обязательств не всегда связано с распадом семьи. Лица, состоящие в зарегистрированном браке, могут формализовать свои обязанности по взаимному содержанию, заключив для этого специальное алиментное соглашение.

Соответствующие обязанности могут включаться и в брачный договор. Содержание таких алиментных обязательств может варьировать в очень широких пределах, но сторонами в них выступают только лица, состоящие в зарегистрированном браке. Все остальные вопросы, касающиеся оснований возникновения и прекращения алиментных обязательств, размера алиментов, ответственности, решаются по усмотрению самих сторон.

Алиментный договор новый институт семейного права, имеющий свою внутриотраслевую специфику. Соглашение об уплате алиментов представляет собой гражданско-правовой договор, в силу которого плательщик алиментов обязуется предоставить получателю алиментов материальное содержание на согласованных условиях. По своей природе является односторонне-обязывающим, безвозмездным и консенсуальным.

Консенсуальность алиментного договора заключается в том, что обязанность плательщика возникает уже в момент совершения договора с получателем. Алиментное соглашение под страхом недействительности должно совершаться в нотариальной форме. Оно имеет силу исполнительного листа (ст. 144 ЗоБС). Существенными условиями данного соглашения, как это следует из ст. 147–148 Зобс, являются размер, способы и порядок уплаты алиментов. Размер подлежащих к уплате алиментов представляет собой цену алиментного договора. Цена в данном случае может быть абсолютно-определенной или потенциально определенной. В отношении несовершеннолетних детей законодатель избрал своеобразный принцип « недопустимости поворота к худшему»: размер алиментов, зафиксированный в соглашении, не должен быть ниже размера алиментов, которые они получали бы при их взыскании в судебном порядке. Способ платежа – это предусмотренный соглашением сторон принцип исчисления подлежащих уплате алиментов. Закон устанавливает следующие способы:

- в долевой сумме (в процентах к заработку и (или) доходу плательщика);

- в твердой сумме, уплачиваемой периодически;

- в твердой сумме, уплачиваемой единовременно;

- путем предоставления имущества и иным образом.

Пока алиментные соглашения не получили широкого распространения на практике.

Вероятно, этого не произойдет и в ближайшем будущем. Наше мировоззрение еще не готово с легкостью принять тот меркантильный тип отношений между супругами, который распространен на западе.

Однако не мог законодатель и совсем обойти вниманием те случаи, когда супруги не в состоянии самостоятельно урегулировать свои финансовые взаимоотношения. При отсутствии между супругами алиментного соглашения, нетрудоспособный нуждающийся супруг, не получающий необходимой материальной поддержки, вправе потребовать через суд предоставления ему алиментов от другого супруга, если последний обладает необходимыми для этого средствами [5, с. 372].

Глава 19 ЗоБС классифицирует алиментные обязательства других членов семьи в зависимости от того, кто в них выступает должником, то есть алиментнообязанным лицом [2]. Обязанности братьев, сестер, дедушек, бабушек, внуков, воспитанников, пасынков, падчериц обусловлены наличием необходимых для уплаты алиментов средств и нуждаемостью.

Перечень алиментных обязательств во второй очереди является исчерпывающим.

Следовательно, никого, кроме указанных в гл.19 ЗоБС, нельзя обязывать к уплате алиментов на иных членов семьи.

«Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства» - как подчеркивается в п. 1 ст.27 Конституции Республики Казахстан [6].

Поэтому оно и должно охранять материнство, создавать широкую сеть родительных домов, детских яслей и садов, школ – интернатов и других детских учреждений, организаций, выплачивать пособия по случаю рождения ребенка, устанавливать пособия и льготы одиноким матерям и многодетным семьям. Да, это выполняется, но лишь согласно ничтожным долям в процентном соотношении.

Данный раздел Закона «О браке и семье» - «Алиментные отношения членов семьи» нуждаются в конкретной доработке, ведь время не стоит на месте, и, следовательно, меняется жизнь, меняется общество, стало быть, нужно менять и усовершенствовать законодательную систему Республики Казахстан.

Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Л.Р. Насырова _ 1 Антокольская М.В. Семейное право. Учебник. М. Юрист. 2000.

2 Закон Республики Казахстан «О браке и семье» от 17 декабря 1997 г.

3. Косова О.Ю. Алиментные обязательства. Учебное пособие. Иркутск, 1994.

4 Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданское право. Учебник для Вузов. Алматы, 2000.

5 Пчелинцева Л.М. Семейное право. Учебник для вузов. М., 1999.

6 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ

Честь и достоинство личности относятся к нравственным категориям, неприкосновенность которых гарантирована в статье 18 Конституции РК.

Честь - совокупность высших морально-этических принципов личности.

Достоинство- сознание своих человеческих прав, своей моральной ценности и уважение их в себе.

Многие цивилисты полагают, что гражданское право как регулирует, так и охраняет нематериальные блага и права. С такой позицией трудно согласиться, потому что гражданское законодательство подразделяет личные неимущественные отношения на регулируемые и защищаемые. В соответствии с п. 1. ст. 1 ГК РК законодательство «регулирует товарно-денежные и иные основанные на равенстве участников имущественные отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения», п. 2. ст. 1 ГК РК «личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, регулируются гражданским законодательством, поскольку иное не предусмотрено законодательными актами либо не вытекает из существа личного неимущественного отношения».

Исходя из принципов гражданского права, в частности принципов нравственности, добросовестности, разумности и справедливости, вышеназванная отрасль является основной формой защиты от посягательств на честь и достоинство личности.

Ст. 9 ГК РК перечисляет способы защиты чести и достоинства личности:

восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и компенсация морального вреда.

Как основной способ защиты чести и достоинства личности, гражданское право наряду с вышеназванными общими способами защиты нарушенных гражданских прав (ст.

9 ГК РК), выделяет специальный способ защиты этих прав личности – п. 1 ст. 143 ГК РК «гражданин или юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствует действительности», п. 2 ст. 143 ГК РК «если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, распространены в средствах массовой информации, они должны быть бесплатно опровергнуты в тех же средствах массовой информации. В случае, если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву с обязательным сообщением адресатам о несоответствии его действительности содержащихся в этом документе сведений».

Судами часто рассматриваются иски, в которых не содержится требования опровержения порочащих гражданина сведений. Та же компенсация морального вреда направлена на возмещение нравственных и физических страданий. Следовательно, никакого воздействия на общественное мнение не происходит, и компенсация не восстанавливает доброе имя лица, таким образом, подача подобных исковых заявлений противоречит природе этих исков и принципам гражданского права. Исключением может быть лишь такое обстоятельство, при котором требование об опровержении порочащих сведений было удовлетворено в досудебном разбирательстве лицом распространившем эти сведения, а остальные, связанные с ним, остались без удовлетворения.

Распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство личности, как умышленное, так и неумышленное, является видовыми понятиями родового термина, в юридической литературе он охватывается понятием «диффамация».

Родовое понятие «диффамация» охватывает собой любое распространение порочащих другое лицо сведений. В зависимости от соответствия распространяемых сведений действительности и субъективного отношения распространителя к своим действиям можно выделить следующие виды диффамации:

а) распространение заведомо ложных порочащих сведений - умышленная недостоверная диффамация, или клевета;

б) неумышленное распространение ложных порочащих сведений - неумышленная недостоверная диффамация;

в) распространение правдивых порочащих сведений - достоверная диффамация.

Только недостоверная диффамация в виде клеветы влечет уголовную ответственность, п. 1. ст. 130 УК РК: «… оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, - наказывается штрафом до ста месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев», п. 2.ст. 130 УК РК «… оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, либо в публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации,наказывается штрафом от ста до четырехсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до четырех месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на тот же срок». Гражданско-правовой способ защиты чести, достоинства и деловой репутации от недостоверной диффамации любого вида определен в ст. 143 ГК РК.

Проблема в данном случае состоит в том, что действующее законодательство не позволяет провести четких границ частной жизни, за которые не вправе проникать общественный интерес. Данная проблема является актуальной в связи с осуществлением гражданско-правовой и уголовно-правовой защиты.

Научный руководитель - доцент К.С. Биржанова

ВЛАСТЬ – ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ГОС УДАРСТВА И

ГЛАВНЫЙ АТРИБУТ ПРАВ А

Власть - это право и возможность распорядится кем-нибудь или чем- нибудь, а также подчинять своей воле. Власть – это возможность или способность воздействия на жизнедеятельность, поведение людей и коллективов с помощью каких-либо средств:

авторитета, воли, права, насилия.

Как объективное явление власть характеризуется следующими признаками:

1. Власть есть явление социальное, то есть общественное.

2. Власть является атрибутом (неотъемлемым компонентом) общества на всех этапах его развития. То обстоятельство, что власть является постоянным спутником общества, объясняется тем, что общество представляет собой сложноорганизованную систему (социальный организм), которая постоянно нуждается в управлении, то есть в процессе упорядочения, направленном на поддержание системы в нормальном, работоспособном состоянии – состоянии функционирования. Именно необходимость управления обществом обусловливает в нем присутствие такого феномена, как власть.

3. Власть может существовать и функционировать лишь в рамках общественного отношения, то есть такого отношения, которое существует между людьми (индивидами, их коллективами, иными социальными образованиями). Обусловлено это качество уже следующей характерной особенностью власти.

4. Осуществление власти всегда представляет собой интеллектуально-волевой процесс, когда властный импульс, исходящий от властвующего субъекта, прежде чем определить волю и поведение подвластного, должен быть осознан последним, воспринят его сознанием. По этой причине не могут быть субъектами отношения власти и подчинения люди с деформациями сознания и воли.

5. Общественные отношения, в рамках которых существует и реализуется власть, являются разновидностью общественных отношений и имеют название властеотношений. Властеотношение всегда представляет собой двустороннее отношение, один из субъектов которого является властным субъектом, а другой подвластным. С точки зрения общесоциальной оба они являются именно субъектами, то есть людьми, наделенными сознанием и волей, однако в конкретном властеотношении подвластный субъект выступает как объект властного воздействия властвующего субъекта.

6. Важнейшим признаком власти является то, что она всегда базируется на силе.

Именно наличие силы определяет положение того или иного субъекта в качестве властвующего. Сила власти может иметь различную природу: это может быть физическая сила, сила оружия (дубины, ружья, атомной бомбы), сила интеллекта, сила авторитета, убеждения, эстетического воздействия (сила красоты) и т. п. В этой связи не следует путать силу с насилием: «авторитет силы» и «сила авторитета» – это все-таки разные вещи.

7. Из-за того, что власть может иметь место только в сознательно-волевом отношении и всегда предполагает подчинение воли подвластного воле властвующего субъекта, отсутствие такого подчинения в конкретном отношении означает и отсутствие в этом отношении власти. Говоря другими словами, сознательное подчинение является условием наличия власти в данном конкретном отношении над данным конкретным субъектом. Существуют различные виды власти. Власть можно классифицировать по различным основаниям.

Власть можно поделить также на политическую и неполитическую. Политической является та власть, которая способна выступить средством решения политических задач, то есть средством реализации, защиты интересов больших социальных групп.

Разновидностями политической власти являются власть одной социальной группы (общности) над другой (например, господство одного класса над другим);

государственная власть; власть партийная, а также иных политических организаций и движений; власть политических лидеров. Хотя существует точка зрения (проф. Байтин), что власть государственная и власть политическая – это одно и то же явление. Однако такая позиция вряд ли обоснованна. Власть внутри той или иной социальной общности (общества, коллектива, организации и др.) в зависимости от способа организации и властвования может быть демократической или недемократической. Причем это деление касается не только политической власти, но и всякой другой, связанной с управлением коллективами, поскольку демократия может быть и неполитической.

Политическая власть в обществе (и, прежде всего, это касается государственной власти) может быть легальной (законной) и теневой (нелегальной). Носителями последней могут быть неформальные группы в правящей элите, политические секты, мафиозные организации и др. При этом не следует смешивать понятия «легальная власть» и «легитимная власть». Эти понятия хотя и близки, но не тождественны. Легальность характеризует правомерность существования власти с формально-юридической стороны, без ее этической оценки, а легитимность означает признание власти населением, принятие ее в качестве справедливого и политически оправданного явления. И может быть даже так, что государственная власть легальна, но не легитимна. С точки зрения генетической обусловленности, зависимости в развитии явлений государственная власть первична по отношению к государству. Именно потребность общества (на определенном этапе его развития) во власти с такими свойствами, которые присущи государственной власти, и обусловили появление государства. Государство выступает как носитель государственной власти, как та сила, на которую эта власть опирается, поэтому оно должно быть построено таким образом, чтобы иметь возможность продуцировать власть с особыми свойствами (признаками), то есть ту власть, которую и принято именовать государственной. Государственная власть возникает одновременно с государством и является его неотъемлемым атрибутом. Государственная власть – это политическое руководство обществом осуществляемое при помощи органов государства и других государственных учреждений в интересах либо народа, либо классов, либо социальных групп. Власть появилась с возникновением человеческого общества и будет в той или иной форме всегда сопутствовать его развитию. Власть в рамках выполняемых функций порождает отношения распоряжения и подчинения, направленные, прежде всего на поддержание и воспроизводство сложившегося порядка, зафиксированного в конституции, законах и других нормативных актах, и требует обязательного исполнения без исключений. В обществе власть осуществляет политическое руководство, в то же время она несет перед ним конституционную и нравственную ответственность, которая наступает при невыполнении обязанностей, злоупотреблении правами. Главным составляющим элементом государства является власть, т.е. отношения государства и подчинения. Власть в государстве имеет институциональный характер, т.е. нельзя смешивать лиц, временно осуществляющих власть, с самой властью, которая принадлежит государству. Лица меняются, а власть государства остается. Поэтому к особым свойствам государственной власти можно отнести следующие:

1. Для государственной власти силой, на которой она базируется, является государство: никакая другая власть подобными средствами воздействия не располагает.

2. Государственная власть публична. В широком смысле публичной, то есть общественной, является всякая власть. Однако в теории государства в эту характеристику традиционно вкладывается иной, специфический смысл, а именно то, что государственная власть осуществляется профессиональным аппаратом, отделенным от общества как объекта власти.

3. Государственная власть суверенна, что означает ее независимость вовне и верховенство внутри страны. Верховенство государственной власти, прежде всего, состоит в том, что она выше власти всех других организаций и общностей страны, все они должны подчиняться власти государства.

4. Государственная власть универсальна: она распространяет свою силу на всю территорию и на все население страны.

5. Государственная власть обладает прерогативой, то есть исключительным правом на издание общеобязательных правил поведения – юридических норм.

6. Во времени государственная власть действует постоянно и непрерывно. Эти характерные черты, присущие государственной власти обусловили признаки государства как незаменимой формы организации общества и важнейшего общественно – политического института. Понятие государства, его характеристики конкретизируются при раскрытии признаков, отличающих его как от родового строя, так и от негосударственных организаций общества.

1. Территориальная организация населения и осуществление публичной власти в территориальных пределах. В догосударственном обществе принадлежность индивида к тому или иному роду обусловливалась кровным или предполагаемым родством. Причем род часто не имел строго определенной территории, перемещался с одного места на другое. В государственно-организованном обществе кровно-родственный принцип организации населения потерял свое значение. На смену ему пришел принцип его территориальной организации. Государство имеет строго локализованную территорию, на которую распространяется его суверенная власть, а население, на ней проживающее, превращается в подданных или граждан государства. Возникают, таким образом, пространственные пределы государства, в которых появляется новый правовой институт подданство или гражданство.

2. Публичная (государственная) власть. Публичной она называется потому, что, не совпадая с обществом, выступает от его имени, от имени всего народа. Власть существовала и в догосударственном обществе, но это была непосредственно общественная власть, которая исходила от всего рода и использовалась им для самоуправления. Она не нуждалась ни в чиновниках, ни в каком-либо аппарате.

Принципиальная особенность публичной (государственной) власти состоит в том, что она воплощается именно в чиновниках, т. е. в профессиональном сословии (разряде) управителей, из которых комплектуются органы управления и принуждения (государственный аппарат). Без этого физического воплощения государственная власть представляет собой лишь тень, воображение, пустую абстракцию. Олицетворенная в государственных органах и учреждениях, публичная власть становится государственной властью, т. е. той реальной силой, которая обеспечивает государственное принуждение.

3. Государственный суверенитет. Понятие "государственный суверенитет" появилось в конце средних веков, когда потребовалось отделить государственную власть от церковной и придать ей исключительное, монопольное значение. Ныне суверенитет обязательный признак государства. Страна, его не имеющая,- это колоний либо доминион.

Суверенитет как свойство (атрибут) государственной власти заключается в ее верховенстве, самостоятельности и независимости. Верховенство государственной власти внутри страны обозначает: а) универсальность ее властной силы, которая распространяется на все население, все партии и общественные организации данной страны; б) ее прерогативы (государственная власть может отменить, признать ничтожным всякое проявление любой другой общественной власти, если последняя нарушает закон);

в) наличие у нее таких средств воздействия, которыми никакая другая общественная власть не располагает (армия, полиция или милиция, тюрьмы и др.). Самостоятельность и независимость государственной власти от всякой другой власти внутри страны и вне ее выражается в ее исключительном, монопольном праве свободно решать все свои дела.

4. Неразрывная связь государства и права. Без права государство существовать не может. Право юридически оформляет государство и государственную власть и тем самым делает их легитимными, т. е. законными. Государство осуществляет свои функции в правовых формах. Право вводит функционирование государства и государственной власти в рамки законности, подчиняет их конкретному правовому режиму. При такой подчиненности государства праву и формируется демократическое правовое государство.

5. Взимание налогов. Налогообложение также составляет один из основных признаков государства, поскольку без налогов, других обязательных платежей государство не может содержать свой аппарат. Только государство вправе устанавливать налоги и распространять обязанность их уплаты абсолютно на всех, кто находится на его территории, либо освобождать от них отдельные категории людей и организаций.

Научный руководитель - доцент К.С. Биржанова

АЗАСТАН - ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТ

азастан туелсіз ел болып жарияланан со, дін бостандыы жаа арнаа тсіп, азастан Республикасы зін зайырлы мемлекет деп жариялады. 1995 жылы тамыз республикалы референдумда абылданан конституциямызда: «азастан Республикасы зін демократиялы зайырлы, ыты жне леуметтік мемлекет ретінде орнытырады, оны е ымбат азынасы - адам жне адамны мірі, ытары мен бостандытары» деп крсетілген (азастан Республикасыны Консти-туциясы). Сондай-а, Конституцияны 5ші бабына сйкес азастан Республикасы зайырлы мемлекет ретінде з азаматтарыны за жзінде діни сеніміне, тадауына жне стану ыына кепілдік береді.

2009 жылды 1 шілде кнінде азастанда халы саны 16 301,4 мы адамды рады жне 120-дан астам лт (этностар мен этникалы топтар) кілдері трады. Ал, 2006 жылды 1-шілдесіндегі жадай бойынша азатарды саны 11008,0 мы адамды, орыстар - 2962, мы, украиндар - 444,7 мы, збектер - 433,5 мы, йырлар - 231,4 мы, татарлар - 229, мы, немістер - 222,5 мы адамды рады. Республика халыны жалпы санында е кп лес салматы азатар - 58,9% жне орыстар - 25,9% алып отыр. Баса этностар мен этникалы топтар лесіне республика халыны 15,2% тиесілі болып табылады. Демек, халыны негізгі блігі мсылмандар болса да (75%), Р зайырлы мемлекет, елде дінге шек оймаан. Осыны зардабынан елге дстрлі емес діндер таралуда. Негізінен, дін мемлекетті негізін раушы е маызды факторды бірі боландытан, ішкі тратылыты да кепілі емес пе?!. Еліміздегі орта ауызбіршілік, елжандылы, адамды сю, бейбітшілік пен тынышты - дстрлі діндеріні басты станымы, сондытан лтты ауіпсіздігімізге атер тндіретін жат аымдардан бойымызды аула стап, жастарды отансйгіштікке трбиелегеннен тылмасымыз аны.

аза халыны ежелден станатын діні - ислам. Тарихи деректерге сйенсек, атабабаларымызды ислам дінін абылдаанына шамамен 1200 жылдан аса уаыт тті. Содан бері ислам діні аза жерінде рпатан рпаа жаласын тауып, бгінгі кнге дейін азаты блінбес еншісіндей болып келді. «Малым - жанымны, жаным - арымны садаасы» деген аза халы небір иыншылы, зобала замандарда да ислам дінін тастап, баса дінге кеткен жо. Тіпті, кешегі ылышынан ан таман кеес дуірінде де аза халы толытай діннен хабардар болмаса да, йтеуір мсылманбыз деп жрген.

Осылайша, бгінгі азастан халы - кп тілді, кп ділді жне кп дінді халы.

Соны ішінде Республикаа ат берген аза халы да кп тілді,кп ділді жне кп дінді халы. Ішімізде христиан, мсылман, кришна, баптист жне баса дін кілдері кездеседі.

Соы деректерге жгінсек, Республикада 49 конфессияа кіретін 6000-дай діни бірлестік тіркеліпті. Осыдан: «Неге азастанда кп конфессиялар мен бірлестіктер бірлестіктер те кп ?» -деген зады сра туады. Сонда шет елдік андай дін болса да кіруіне, оам руына, тіркелуіне рсат па? азастан Республикасыны Конституциясыны 5-шы бабыны 5-шы тармаында: «Шетелдік діни бірлестіктерді Республика аймаындаы ызмети сондай - ак шетелдік діни орталытардыни Республикадаы діни бірлестіктерді басшыларыны таайындалуы Республиканы тиісті мемлекеттік органдарымен келісуі арылы жзеге асырылады» делінген. Демек, демократиялы станым абылдаан азастан Республикасында азаматтар алаан дінін стана алады. Тек 1992 жылы абалданан «Діни сенім бостандыы мен діни бірлестіктер туралы» Заа сай келсе болды деген сз [1].

Мемлекетті басты заына сйкес, дінні жне діни бірлестіктерді леуметтік ызметтерін реттеуді, халыаралы тжірибелеріне негізделген зге де біратар нормативтік-ыты негіздер бар.

Дегенменде, дінні мртебесі, оны оам міріндегі шынайы жадайы мен рлі, яни дінні оамны леуметтік-саяси, рухани салаларына тигізер серіні мртебесі, кеістігі жне шекаралары азірге дейін дл аныталмаан. Осындай белгісіздік, сіресе, оны теріс салдары еліміздегі азіргі діни жадайда орын алан жаа рдістерге байланысты аны та, айын аарылуда.

Зайырлы мемлекет ру турасында бірер сз, Президент Жарлыымен 2002 жылды тжырымдамасында зайырлы мемлекет ру мселесіне ерекше кіл блінген. Содан зінді келтіре кетейін. Ел халыны кплттылыы, кпконфессиялылыы, азастанны шекарасына жаын жерде діни экстремизмні, терроризмні бой крсетуі жадайында мемлекетті зайырлы сипатын жете тсінуі мен орануды маызы зор. Зайырлы мемлекетті конституциялы идеялары мемлекеттік идеологияа діни аымдарды ыпал етуіне, экстремистік діни идеяларды бой ктеруіне тосауыл оятындай, сонымен бірге діни бірлестіктерді конституциялы тртіп шегіндегі ызметін шектемейтіндей за актілері мен зге де іс-шараларда жзеге асуы тиіс. Осындай за актілеріні бірі - жылды 18 апанында абылданан экстремизмге арсылы крсету туралы за.

Мемлекеттік органдар тарапынан діни экстремизмге арсы баса да шаралар олданылуда.

Есте старлы жадай, діни экстремизммен ымырасыз крес тек тиісті мемлекеттік органдарды ана міндеті емес, барша азаматтарды борышы. Бл рекет тек зайырлы мемлекет руды кздемейді, сонымен атар, лтты ауіпсіздікті орауа да баытталан.

Демократиялы оам руа баытталан азастан дін бостандыын амтамасыз етпей демократиялы оам руа бола ма? Жеке адамны ытары мен бостандыыны кепілі болмай, демократия туралы мселе аралуы сте болмайтын жадай. Азаматтарды ытарын амтамасыз ету масатында Республикада «Діни сенім бостандыы мен діни бірлестіктер туралы» За абылданды. Демократиялы масаттаы, лем мемлекеттеріні кпшілігі мойындаан бл За азастанны ашы оам орнатуыны бір крінісі. Дін бостандыын келген бл за бір отбасында бірнеше дін кілдеріні бас осуын амтамасыз етті. ке - шеше - мсылман болса, баласы не ызы баса дін кілі. Демократиялы оам азаматтарыны бостандыын амтамасыз етуі шарт.

Дегенмен, діни сенім бостандыы бар оам проблемасыз болмайды. Ол проблема бгінгі аза отбасында да бар.

Бл проблема айдан туындады? Бл істі басы Конституцияны 5-шы бабы мен Дін туралы Зада. Дегенмен оам діни сенім бостндыына толеранттылы танытаны абзал.

Коституциясы демократияла болса, азаматтар оны рмет ттуы керек. Дін стану, сенім бостандыы - жоары ндылы. Неге дстрлі ислам дініні кілдері баса дінге ауысады? Конституция дінге сену бостандыына кепілдік етіп еді, ислам дініні кілдері баса дінге ауысып кете барды. Батысты кейбір зайырлы мемлекеттерінде кп дінділікке арсы за шыарылан. Мселе оамны діндер аралы ауымдара блінуін болызбау, лтты рухани ндылыын сатау, лтты сана бірлігін бзбау деген масатты станан сияты [2].

Атап кетсек, дін жне діни наным-сенімдерді барлы халытар станады. Дін арылы адамдар жан азыын тауып, жан азабынан тылады, міріне тірек табады. Сансыз сратара жауапты дін береді. Сондытан да дін - е алдымен жан сранысыны азыы, оам тіршілігіні азыы.Адам аыл ойыны аншама асырлар бергі кусар блаы дін. Дін-оамды былыстарды ішіндегі е крделісі. Сондытан да эркімні дінді тсінуіні дегейі р трлі.

Алашы адам баласын дінге алып келген табиат алдындаы орыныш, рей. Дін маынасына анытамалы теория: «Егер «религия» - дін терминіне келер болса, ол латын тілінен длме дл аударанда «байлау», «екінші айта орау» - дегенді білдіреді екен». «Дін - насихат» дейді хазірет Мхамед паамбар. азіргі заманда анат жайан трт дін бар:

иудаизм, христиан, будда жне ислам. Трт дін де «біреуді ала жібін аттама, адал бол, кісі аысын жеме, жетім - жесірге ол шын бер, тірік айтпа. йел - шайтанны торы, зинаорлы жасама» деген секілді кп уаыз аидаларды айтады.

азастан Республикасыны Конституциясы бойынша дін мселесінде станатын принципіміз - зайрлылы. Бл принцип білім беру жйесінде де саталуда. Білім беру орындары діни оу орындарынан блек. Жалпы, азастанда зайырлылы деген андай?

Соны арайышы.

Бізді тсінігімізше, зайырлы азастан мемлекеті мазмны жаынан ыты, демократиялы боландытан, ол дін стану мен дін рісіне ммкіндік беретін мемлекет болуы керек. азастан зайырлы мемлекет дегенде - азастан атеистік мемлекет деген тсінік болмауы керек [3].

Зайырлы мемлекетте дін мемлекеттен, мемлекет діннен блек. Зайырлы мемлекетті атеистік классикалы тріне КСРО мемлекетін жатызуа болады. Бл мемлекет шын мнінде дінді мемлекет ісінен тбегейлі алыстатты. Осылай істеген КСРО-ны саясаты дрыс болмады. Демек, бл жола азастана тсуге болмайды азастан шін дстрлі ай мемлекетті зайырлылыын лгі етсек болады? Егер Тркия еліні тжірибесін алса ше? Орта нэрсе - Европалы тсінікпен зайырлы мемлекет екеніміз. Тркия зайырлылыыны ерекшелігі де сонда, ол мемлекетте барлы халы тркілер, баса халы жо десе боландай. Ал азастан ерекшелігі сонда, ол кп тілді, кп ділді жне кп дінді мемлекет екендігінде жатыр.

азастан Республикасы президентіні дін аралы татулыа шаыруы, лемдік жне дстрлі діндер кілдеріні азастан жерінде, Астана аласында екі рет бас осуы, діндер аралы татулы арылы адамдар аралы татулыа жол ашуы - азастанды зайырлылыты тсіндіруді бір формасы, трі десек болар. азастан Республикасыны стаан баыты зайырлылыты демократиялы баыты, діни сенім турасында еріктілік пен еркінділік принципіні алыптасуы [4].

Кеес тсында азастанда діндер мемлекет тарапынан ыспата мір срсе, енді трлі этностар, діндер мен мдениеттер бейбіт, атар мір сруде. р халы з дстрін, тілін, дінін стануа ылы жне баса діндерді, дстрді рмет ттады. Бгінгі кнні аиаты бір тарихи этнос кілі баса этностар ттынатын дінді де станады. сіресе бл азатар арасында тарап, отбасылы, этносты, адамдар аралы проблемаа айналып барады. Мсылман дініндегі аза отбасы баса діндегі аза отбасымен да - жекжат бола оюы екіталай. Бір этносты трлі дінді стануы, немесе бір отбасында трлі дін кілдеріні болуы азастан шін брын соды болмаан былыс. Сондытан оамда, отбасында, те жаын адамдар арасында тсінбестік болып алуы ытимал жадай.

Бгінгі азастан оамы - лемні кіші рі наты кшірмесі сияты. лемде бар лемдік діндер мен дстрлі діндер азастанда да бар. Адамдар аралы татулыты сатау жолы - діндер аралы, мдениеттер аралы татулыты сатау. Оны жарын крінісі Астана аласында ткен лемдік жне дстрлі діндер басшыларыны Форумы. Дін аралы татулы лемде бейбітшілікті сатауды бір жолы болма.

Конституцияны 1- бабын, 5-бабын жне 1992 жылы абылданан «Діни сенім бостандыы мен діни бірлестіктер туралы» Зады негізге ала отырып, азіргі азастанда мысы тілеулі миссионерлер шамадан тыс кбейіп кетті. Миссионерлік - негізінен, діни ілімдерін таратуа арналан діни жне саяси ызмет сонымен атар шаын мдениетті, этносты зіні табии бейнесінен айырып, ассимилияцияа шыратуды таптырмас ралы.

Енді, мемлекет ттастыына дстрлі емес діни йымдарды осы кері серіне келсек, азіргі тада ел ішінде іріткі салып, халыты патриотты сезімін ртып, мгрт етуге тырысып жатан дстрлі емес діни йымдарды кбі христианды баыттаы діни йымдар (протестантты діни йымдар) болса, арасында арагідік шыысты дстрлі емес діни йымдар да (иогтар, кришнаиттер т.б.) кездеседі. Христиан діні миссионерлікпен асырлар бойы айналысып келеді. Ал енді осы миссионерлікті жргізуді ш сатылы масаты бар. Бл - еш згермейді Біріншісі - христиан дінін жаю, Исаны дініне кірушілерді санын арттыру. Екіншісі - сол елдегі шіркеулер рылысын салмас брын шіркеуді толтыратын маман адамдарды табу, ол шін сол елді зиялыларыны шыармаларына, мдениетіне христианды элементтерді енгізу. шіншісі - дамыан батысты ркениетті христиандыпен бір деп крсету. Батыс ркениеті мен мдениетін негізгі лшем, эталон ретінде сыну, еліктіру шарт.

Негізінен, зге діндерді азастан аумаына орналасуын ш кезеге бліп арастыруа болады:

Бірінші кезе - III-XIV. Бл уаытта Орта Азияда жне азастанда мелькиттер, яковиттер, несториандар, армянды Апостоль шіркеуі жне католик шіркеулері алаш орын тепкен.

Екінші кезе - ХVIII-ХХ. басы. азастанны орыс патшалыыны ол астына араан кезі. Бл кезеде Ресей империясыны шекарасы ресми белгіленіп, картасы сызылып бекітілген со, патша кіметі брыны уаытша ислам дінін тарату саясатынан бас тартып, 1862 жылдан бастап ресми трде аза халын шоындыру, сол арылы біртіндеп орыстандыру (христиандандыру) саясатын ашы жргізе бастады (Мырзахметов М. "аза алай орыстандырылды").

Бл саясат кеес кіметі тсында да жаласын тауып, азастана жер аударыландар да з діндерін оса келді. Христиан дініні тарматары (католицизм, лютеранды, менониттер, баптистер, адвентистер т.б. келе бастауы - соны кусі.

шінші кезе - еліміз туел-сіздік алан жылдары. Осы кезеде оамдаы идеологиялы трасыздыты, сондай-а, берілген зады ыты артышылытарды тымды пайдалануа тырысан жат-жерлік дстрлі емес діни йымдар, брын соды кездеспеген діни аымдар мен секталар.

Осыны салдарынан азіргі тадаы маызды болан мселені бірі, бл - дстрлі емес діни озалыстарды ызметтерін ретке келтіру. Себебі, оларды рекеттері оамда кереар кзарастар туызып келеді. оам мшелеріні біршамасы зіні тарихи, дстрлі діндерінен шыып, секталарды шылауында адасыпжр. Осыны негізінде дстрлі отбасылы жне оамды арым-атынастарда діни кзарастара байланысты тсініспеушіліктер орын алуда. Осылайша, адамды адастырушы діндерге кірген кейбір андастарымыз, з отбасыны ойранын шыарып, ата-анасы, бауырларымен басаша атынас жасап, з сенімін насихаттап жне з кзарастарына з жаындарын да мжбрлеуде. Атап кетсек, ел ішіндегі кшіп-онушыларды саны 137220 (131019) адамды рап отыран жайы бар. зімшілдікке бой алдыран кейбір бауырларымыз з йін, жеке млкін сатып, орта ауымды меншіктеріне беріп, отбасылы мірден (ата-ана, бала-шаа, туыстары) бас тартып, адамды крсоырлыа итермелейтін діни-нанымдарды соына еріп, згелерді ол шопарына айналаны кінішті. Бл - дстрлі отбасылы мірді згерту. Мндай діни кзарастары алуан трлі жандарды ешашан бір шаыраты астында береке-бірлікте мір сре алмайтындыын кріп отырмыз. Егер биылы жартыжылдытаы некелесу мен ажырасулар санына кз салса, тиісінше 54994 жне (48271 жне 15183) рады. Некелесу мен ажырасуды жалпы коэффициенті 1000 трына 8,5 (7,7) некені жне 2,3 (2,1) ажырасуды рады. Бізді білуімізше, отбасы - кішігірім бір мемлекет. Демек, бл - бтін бір лтты шаыраын шайалту рекеті деп білеміз.



Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 20 |
Похожие работы:

«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (г. КАЗАНЬ) СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ИЭУП АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИЭУП НОВЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов 12 мая 2006 г. ТОМ II Казань Издательство Таглимат ИЭУП 2006 УДК 1:159.9:316:32:347:349.2 ББК 87+88+60.5+66+67.404+67.405 Н 76 Печатается по решению Ученого совета и редакционно-издательского совета Института экономики, управления и права (г. Казань) Председатель Ректор...»

«ОТЧЕТ о научно – исследовательской работе в НОУ ВПО Гуманитарно-социальный институт за 2011 – 2012 учебный год Люберцы 2012 I.НАУЧНАЯ РАБОТА Научно-исследовательская работа в НОУ ВПО Гуманитарносоциальный институт является неотъемлемой частью образовательного процесса, важнейшим фактором укрепления интеллектуального потенциала, основой для постоянного обновления учебно-методического обеспечения. Качество научно-исследовательской работы в ГСИ обеспечивается, прежде всего, высоким уровнем...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ Конференции Департамента экономической теории ГУ-ВШЭ ВЕЛИКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРЛА ПОЛАНЬИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ Под общей редакцией проф. Р.М. Нуреева Москва - 2006 1 Великая трансформация Карла Поланьи: прошлое, настоящее, будущее. Под общей ред. Р.М. Нуреева. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. (Серия Конференции Департамента экономической теории ГУ-ВШЭ) Издание подготовлено редколлегией в составе: главный редактор - д.э.н., проф. Р.М. Нуреев; члены...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/26/17–E/CN.6/2014/8 Генеральная Ассамблея Distr.: General Экономический и Социальный 12 December 2013 Russian Совет Original: English Генеральная Ассамблея Экономический и Социальный Совет Совет по правам человека Комиссия по положению женщин Двадцать шестая сессия Пятьдесят восьмая сессия 10–27 июня 2014 года 10–21 марта 2014 года Пункт 3(c) предварительной повестки дня Пункт 2 повестки дня Ежегодный доклад Верховного комиссара Последующая деятельность по...»

«Министерство образования и наук и Российской Федерации   Федеральное агентство по образованию   ЮжноУральский государственный университет  Кафедра экономикоматематических методов и статистики  Институт дополнительного образования  Alt Linux  681.3(063) С25 СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ   Сборник трудов Всероссийской конференции (г. Челябинск, 25–26 марта 2009 г.) Под редакцией А.В.Панюкова Челябинск Издательство ЮУрГУ 2009 УДК [681.3:Ч30/49](063) С25 Рецензенты: д.ф.-м.н.,...»

«E ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 1 Distr. GENERAL ЭКОНОМИЧЕСКИЙ CES/2004/2 И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 1 April 2004 RUSSIAN Original: ENGLISH СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ и ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ Пятьдесят вторая пленарная сессия (Париж, 8-10 июня 2004 года) КРАТКИЙ ДОКЛАД О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ Записка, подготовленная секретариатом ЕЭК 1. Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ФГБОУ ВПО ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МАТЕРИАЛЫ LII ОТЧЕТНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА 2013 ГОД Часть 3 ВОРОНЕЖ 2014 1 УДК 378:001.891(04) ББК Ч 448я4 М34 Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я: Е.Д. Чертов д-р техн. наук, проф. (науч. редактор); С.Т. Антипов д-р техн. наук, проф. (зам. науч. редактора); В.К. Битюков д-р техн. наук, проф.; П.Т. Суханов д-р хим. наук, проф.; Л.В. Антипова д-р техн. наук, проф.; О.С. Корнеева...»

«ПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ коммерции и рекламы ОрелГИЭТ Орел 2010   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ Ретроспективный библиографический указатель под общей редакцией д.э.н., профессора Е.В. Сибирской Орел Издательство ОрелГИЭТ 2010 УДК 01 ББК 91.1: 74.584(2)я54 П317 Составители: Л.В. Савина, Н.Ю. Познякова, Н.М. Голбан Редактор: доктор экономических наук, профессор Е.В. Сибирская П 317 Печатные работы...»

«ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ Комитет по экологической политике ОБЗОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНА Второй обзор ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ Нью-Йорк и Женева, 2007 год Серия обзоров результативности экологической деятельности, выпуск № 24 ПРИМЕЧАНИЕ Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации Объединенных...»

«БАШКИРСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (филиал) ОУП ВПО АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ Международная научно-практическая видеоконференция (15 ноября 2011г.) Уфа 2011 1 УДК 331.53 ББК 65.240 Т 78 Трудоустройство молодых специалистов: опыт, проблемы, перспективы: Сборник трудов Международной научно-практической видеоконференции. – Уфа: БИСТ, 2011. – 156с. В сборнике материалов Международной научно-практической...»

«Институт экономики, управления и права (г. Казань) ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов 30 апреля 2010 г. г. Нижнекамск В двух томах Том первый Казань Познание 2010 УДК 347.471:342.5:330.1 ББК 67.021+65.011.15 Г75 Печатается по решению Ученого совета и редакционно-издательского совета Института экономики, управления и права (г. Казань) Председатель...»

«Итоговая конференция по результатам выполнения мероприятий ФЦП Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы за 2009 год по приоритетному направлению Рациональное природопользование Москва, 2-3 декабря 2009 года Доклад: Доклад: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОУДОБРЕНИЙ ИЗ ОТХОДОВ БИОУДОБРЕНИЙ ИЗ ОТХОДОВ ПТИЦЕФАБРИК ПТИЦЕФАБРИК Государственный контракт № 02.515.11. Государственный контракт №...»

«Евразийское пространство:   приоритеры социально­экономического пространства  Министерство образования и наук и РФ Евразийский открытый институт Институт менеджмента МЭСИ Институт международных программ РУДН Московский государственный индустриальный университет ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Материалы Международной научно-практической конференции 12 мая 2011 г. (г. Москва, Россия) ТОМ 1 Москва 2011 Материалы Международной научно­практической конференции  ...»

«ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕКТОРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ ФИНАНСОВ/ЭКОНОМИКИ, ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТРАН ВЕКЦА И ИХ ПАРТНЕРОВ 17-18 НОЯБРЯ 2005 Г., ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ Организация Экономического Сотрудничества и Развития ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ОЭСР является единственным в своем роде форумом, на котором правительства 30 демократических государств совместно работают над...»

«Сборник докладов III Международной научной заочной конференции Отраслевые аспекты экономики, управления и права Россия, г. Москва, 11 сентября 2011 г. Москва 2011 УДК [33+005+340](082) ББК 65.01+65.290-2+67.0 М43 М43 Сборник докладов III Международной научной заочной конференции Отраслевые аспекты экономики, управления и права (Россия, г. Москва, 11 сентября 2011 г.). – М.:, Издательство ИНГН, 2011. – 16 с. ISBN 978-5-905387-01-2 ISBN 978-5-905387-10-4 (вып. 3) Сборник содержит научные статьи и...»

«МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им А С. ПУШКИНА ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ ЮНЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА Материалы докладов участников международной конференции (Санкт-Петербург, 22—23 июня...»

«ЛФЭИ-СПбГУЭФ – 80 лет. Взгляд на прошлое, настоящее и будущее МАТЕРИАЛЫ Международной научной конференции ученых, студентов и общественности (16-17 марта 2010 г.) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2010 1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ЛФЭИ-СПбГУЭФ – 80 лет. Взгляд на прошлое, настоящее и будущее МАТЕРИАЛЫ Международной научной конференции ученых, студентов и...»

«E ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ Distr. GENERAL ЭКОНОМИЧЕСКИЙ CES/2005/25 И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 24 March 2005 RUSSIAN Original: ENGLISH СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ и ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ Пятьдесят третья пленарная сессия (Женева, 13-15 июня 2005 года) ИЗМЕРЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОПЫТ ИСПАНИИ Специальный документ, представленный Национальным статистическим институтом Испании* ВВЕДЕНИЕ 1. После выхода в свет Доклада Комиссии Брундланд 1987 года во...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Сибирское отделение Институт географии им. В.Б. Сочавы РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО Восточно-Сибирское отделение ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНФРАСТРУКТУР ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ Материалы IX научной конференции по тематической картографии Иркутск, 9-12 ноября 2010 г. Том 2 Иркутск Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 2010 УДК 528.9 ББК Д171.9 Т32 Тематическое картографирование для создания инфраструктур пространственных данных /...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКО И АГРОТУРИЗМ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ Сборник научных статей МИНСК ИЗДАТЕЛЬСТВО ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ 2013 УДК 338.45:796.5(043) ББК 75.81 Э40 Печатается при поддержке Коалиции Чистая Балтика в рамках проекта ЭКОО Неруш Чистая Щара. Голубые капилляры Балтийского моря Рецензенты: доктор экономических наук О. В. Скидан (г. Житомир, Украина); доктор географических наук,...»









 
2014 www.konferenciya.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Конференции, лекции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.